Евдокимов Роман Андреевич. Правовое регулирование охраны компьютерных программ (теоретические и практические проблемы)




  • скачать файл:
  • Название:
  • Евдокимов Роман Андреевич. Правовое регулирование охраны компьютерных программ (теоретические и практические проблемы)
  • Альтернативное название:
  • Євдокимов Роман Андрійович. Правове регулювання охорони комп'ютерних програм (теоретичні та практичні проблеми)
  • Кол-во страниц:
  • 213
  • ВУЗ:
  • Российский государственный институт интеллектуальной собственности
  • Год защиты:
  • 2015
  • Краткое описание:
  • Евдокимов Роман Андреевич. Правовое регулирование охраны компьютерных программ (теоретические и практические проблемы): диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03 / Евдокимов Роман Андреевич;[Место защиты: Российский государственный институт интеллектуальной собственности].- Москва, 2015.- 213 с.

    ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» (РГАИС)
    На правах рукописи
    Евдокимов Роман Андреевич
    ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ
    ПРОГРАММ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ)
    12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
    Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук
    Научный руководитель - кандидат юридических наук, доцент Ревинский Олег Витальевич
    Москва - 2015
    Оглавление
    Введение 3
    Глава I. Правовая охрана компьютерных программ 20
    1.1. Правовое положение компьютерных программ в РФ, проблемы действующей модели охраны 20
    1.2. Правовая охрана компьютерных программ за рубежом. Сравнительный анализ 61
    Глава II. специфические формы и способы правовой охраны
    КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММ 87
    2.1. OEM-соглашения, подписки, «облака» 89
    2.2. Патентная охрана компьютерных программ 106
    2.3. Свободные и открытые лицензии на компьютерные программы 128
    Глава III. Развитие правового регулирования области: перспективы и рекомендации 142
    3.1. Компьютерная программа как многогранный объект 142
    3.2. Развитие законодательства в сфере компьютерных программ и применение отдельных способов правовой охраны 173
    Заключение 194
    Библиография 201
    ВВЕДЕНИЕ
    Актуальность темы исследования.
    Современная жизнь - это мир информационного разнообразия: это жизнь среди высоких скоростей, информационных потоков, льющихся отовсюду, среди массивов «больших данных», которые накапливаются быстрее, чем их возможно обработать. Значение интеллектуальной собственности для постиндустриального информационного мира сложно переоценить. Повседневная жизнь неразрывно связана с информацией и информатизацией, человек взаимодействует с миром посредством сотен различных электронных устройств, в абсолютно разных ситуациях. В этом процессе человек создает, применяет, реализует, изменяет или иным образом использует объекты интеллектуальных прав. Они повсюду: начиная от кассового аппарата и заканчивая аппаратом космическим, от микрокомпьютера в карманных часах до суперкомпьютера, управляющего ускорителем элементарных частиц. Кроме того, что сами такие устройства могут представлять собой воплощение чьих-то интеллектуальных затрат, есть и еще один объединяющий признак - для их функционирования требуются компьютерные программы. Без программ все «чудеса» информационного века превратятся в большое количество дорогого «железа», переплетения проводов и груды микросхем. Также и программы в отрыве от среды своего функционирования - компьютерных устройств - представляют собой не более чем множество строк кода, интересующее лишь программистов. С развитием уровня технологий развиваются и компьютерные программы, позволяющие реализовывать этот уровень. Программы, как и технологии, становятся все более сложными и развитыми. Растет количество применимых платформ, реализуемые возможности, способы их разработки и распространения.
    Не менее актуальным при этом является и юридическая составляющая этого процесса. Каждый, вовлеченный в процесс использования программы (непосредственно, или через использование устройства, управляемого программой), неизбежно сталкивается с различными юридическими категориями. Все, кто имеет отношение к использованию или созданию компьютерных программ, рано или поздно задумываются над вопросами: «Как ее можно охранять?», «Как легально приобрести и пользоваться программой?», «Как правильнее распорядиться правами?», «Какую выгоду можно получить от продажи экземпляров программы?», «Как можно защитить свои права?» и многие, многие другие. К сожалению, при обращении к законодательству можно сделать вывод о том, что ответы на данные вопросы не столь однозначны. Между тем, их оптимальное решение носит не только теоретическое значение, но имеет также и весомую практическую ценность, рассматриваемую, в том числе, и с точки зрения их влияния на экономику.
    В этой связи всё большее внимание, в том числе и со стороны законодательных и исполнительных органов, уделяется развитию и применению инновационных информационных технологий, новых методик и систем взглядов к пониманию информационного пространства. Это находит свое отражение в принятии соответствующих целевых программ, в частности, государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р и обуславливающей приоритетное развитие определенных направлений и отраслей информационно-коммуникационной среды. Такой интерес со стороны государства вызван признанием все возрастающей роли информационных технологий, а значит, и компьютерных программ, как в мировой, так и в российской экономике. Как показало исследование компании PMR , объем российского IT-рынка в 2013 году составил 711,6 миллиарда рублей, что по сравнению с данными на 2005 год, демонстрирует рост более чем в два раза. При этом динамика последних лет свидетельствует о планомерном сокращении в структуре рынка IT доли аппаратных средств и нарастании доли программного обеспечения.
    Как уже отмечалось, темп развития технологий непрерывно растет, однако, законодатель не всегда успевает реагировать должным образом. Многие модели и концепции, применяемые и в наши дни, были разработаны в 70-90 годы XX века и некоторые из них уже утратили свою актуальность. Очевидно, что сегодня, когда информационные процессы играют огромную роль в экономическом благополучии государства, излишняя консервативность в подходах и игнорирование развития отрасли со стороны законодательства и практики недопустимо.
    Исходя из этого, логичным является и развитие новых подходов к пониманию и таких элементов этой системы, как компьютерные программы. Такие подходы объединены важными признаками - новизной, наличием преимуществ использования в конкретных ситуациях и определенными отличиями от модели охраны, существующей в действующей правовой системе. Не все практики, успешно используемые в мире, готовы к применению в российском законодательстве. Для некоторых необходимы лишь корректные комментарии, другие же требуют внесения изменений в действующее законодательство, содержащее проблемы правового характера. Существуют также и противоречия между юридической доктриной с ее желанием стабильности юридических конструкций и универсальности подходов и экономическими реалиями с их неизбежностью происходящих изменений, активации новых правовых схем и подходов, возникающие при их столкновении, как в процессе продолжающихся научных дискуссий, так и при решении прикладных задач, что позволяет говорить об актуальности настоящей работы как в правоприменительном, так и в правотворческом аспекте, соответственно.
    В связи с этим важно провести анализ действующей модели охраны программ, выявить имеющиеся сложности и проблемы, а также возможности применения различных форм и способов правовой охраны программ с учетом перспектив и приоритетов, продиктованных, в том числе, экономическими и политическими факторами, а также сформировать подходы к их выбору и особенности их применения. Грамотный подход к указанным вопросам, учитывая всепроникающее влияние компьютерных программ, окажет серьезное воздействие и приведет к позитивным изменениям во многих отраслях общественной и экономической жизни.
    Отмеченные обстоятельства обуславливают, как представляется, особую актуальность проведенного диссертационного исследования.
    Степень научной разработанности проблемы.
    Исследования, посвященные вопросам охраны компьютерного программного обеспечения известны среди специалистов более трёх десятилетий. Среди отечественных авторов стоит отметить работы И.Э. Мамиофы, А.Б. Гельба, Л.И. Подшибихина, Э.П. Гаврилова, а также других специалистов, формировавших подходы к пониманию сущности программ в 70-90 гг. XX в. Проблемам и различным аспектам правовой охраны компьютерных программ посвящено достаточное количество научных работ и статей Л. А. Трахтенгерц, А.П. Сергеева, В. А. Дозорцева, И. А. Близнеца, В.И. Еременко, Ф.В. Широкова, Г.В. Виталиева, Ю.Т. Гульбина, Д.В. Огородова, С.О. Расторгуева, А.С. Кондушенко, А.А. Крыжановской, К.Б. Леонтьева, Н.А. Щамхаловой и др., что, однако, не позволяет говорить о глубоком рассмотрении затронутой в данной работе темы, поскольку многие из исследований последнего десятилетия носят общий характер и рассматривают вопросы правовой охраны компьютерных программ в целом, не акцентируя внимание на специфических аспектах, другие же посвящены другим узким вопросам, не всегда рассматривая проблему в комплексе, либо посвящаются исключительно проблемам в рамках существующей модели охраны и не учитывают развитие данной области.
    К числу научных работ, представляющих особый интерес для целей настоящего исследования, относятся диссертационные исследования О.В.
    Ревинского, И. А. Носовой, А. А. Кузьмина, С.А. Середы, Е. И. Лебедевой, Т.С. Смирновой, Н.Ю. Моченова и др. Однако вследствие развития отрасли, а также из-за внесенных за последние годы изменений в законодательство, указанные исследования уже частично утратили свою актуальность. К числу исследований актуального периода стоит отнести многочисленные научные статьи О.В. Ревинского, посвященные особенностям взаимодействия компьютерных программ и патентного права, часть вопросов также освещается в работах Р.И. Ситдиковой, затрагивающих имплементацию норм международного права по охране компьютерных программ, а также гражданско-правовые средства их охраны и обеспечение их сбалансированного применения; А.И. Савельев раскрывает особенности современного лицензирования компьютерных программ, вопросы терминологии, новых тенденций в данной сфере также раскрыты в работах Е.А. Войникайнис, С.Н. Быкова, К.И. Рябова, а также других авторов, упоминающих те или иные вопросы в дополнение к основной теме либо ограничивающихся ссылками на иные источники. Многие из рассмотренных в данной работе проблем и тематик не получили достаточного освещения в научных исследованиях, понятийный аппарат еще только формируется, и авторы с осторожностью подходят к рассмотрению таких тем, как правило, ограничиваясь их упоминанием или уже бытующими представлениями о конкретном вопросе, не подвергая его углубленному анализу.
    В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что тема компьютерных программ и проблем их правовой охраны в меняющемся мире регулярно освещается в научных и публицистических кругах, но в связи с ее постоянным обновлением, многие материалы уже потеряли актуальность, и лишь отдельные из рассмотренных в работе форм и способов правовой охраны фрагментарно рассматриваются некоторыми специалистами, при этом не подвергаясь углубленному научному исследованию. До настоящего времени тематика данной работы не становилась предметом специального научного исследования.
    Объект исследования.
    Объектом исследования являются правоотношения, возникающие по поводу правовой охраны компьютерных программ.
    Предмет исследования.
    Предмет исследования составляют формы и способы правовой охраны компьютерных программ, их признаки, особенности и преимущества использования, а также проблемы, возникающие в связи с их применением.
    При исследовании указанных выше правоотношений рассматриваются положения законодательства Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, законодательства ряда зарубежных стран, научные труды российских и зарубежных специалистов и материалы судебной практики.
    Цель диссертационного исследования.
    Целью диссертационного исследования является формирование комплексного представления о природе компьютерных программ, форм и способов их правовой охраны, систематизация и классификация с последующей выработкой рекомендаций по использованию различных форм и способов с учетом как международных тенденций и практик, так и условий действующего законодательства, а также формирование предложений по совершенствованию области правового регулирования и формулирование теоретических положений, направленных на выявление сущности возникающих при этом правоотношений.
    Задачи диссертационного исследования.
    Для достижения цели диссертационного исследования были поставлены следующие задачи:
    • Анализ положений действующего законодательства, а также международных договоров Российской Федерации, составляющих основу правового регулирования отношений, связанных с правовой охраны программ, выявление недостатков и преимуществ существующей модели охраны;
    • Исследование положений законодательства по данной теме в странах ближнего зарубежья, а также в ведущих странах-производителях компьютерных программ, сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства;
    • Исследование альтернативных и специфических форм правовой охраны компьютерных программ, выявление и обоснование преимуществ их использования в ключевых областях экономики;
    • Обоснование авторского подхода к компьютерной программе как к многогранному объекту, разъяснение предложенного подхода;
    • Формулирование предложений по выбору и сочетанию форм охраны, возможности их применения в Российской Федерации, анализ перспектив развития и применения таких форм в зависимости от применимых областей;
    • Анализ развития законодательства в данной области, влияние изменений на применимость различных форм и способов охраны компьютерный программ, разработка предложений по
    совершенствованию действующего законодательства и практики его применения.
    Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы, включая диалектический метод познания, и частнонаучные методы, в том числе сравнительно-правовой метод, метод моделирования, метод формально-юридического толкования, социологический, историко-правовой и др. В процессе исследования были использованы научные методы, адекватные комплексу исследовательских задач, обусловленные его предметом и целью: системный анализ, компаративистика, синхронный и диахронный анализ, метод аналогии.
    В качестве теоретической основы исследования использовались работы И.А. Близнеца, Э.П. Гаврилова, И.Э. Мамиофы, А.Б. Гельба, В.А. Дозорцева, К.Б. Леонтьева, О.В. Ревинского, Р.И. Ситдиковой, В.О. Калятина, О.А. Рузаковой, С.А. Казьминой, Л.И. Подшибихина, А.И.
    Савельева, Е.А. Войникайнис, В.А. Корнеева, Л.А. Новоселовой и др., а также работы иностранных ученых и патентоведов: Daniel Closa, Alex Gardiner, Kazuo Aoki и др.
    Нормативной основой исследования выступает российское законодательство, в том числе Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также международные договоры по вопросам охраны авторских прав и зарубежные законодательные акты, связанные с правовым регулированием затрагиваемых в диссертационном исследовании вопросов.
    Эмпирической основой диссертационного исследования являются приведенные в перечне использованных материалов судебной практики постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, иные судебные акты, в том числе зарубежные, а также информация, полученная из проанализированных публикаций периодической печати, официальных извещений о торгах, методические рекомендации и материалы министерств и ведомств, материалы конференций и круглых столов, статистические данные и др.
    Научная новизна исследования заключается в том, что:
    1. Выявлены и систематизированы существующие проблемы правового регулирования в сфере охраны и использования компьютерных программ (как в законодательной, так и в практической области), предложены пути их устранения;
    2. Выявлены различные, в том числе специфические формы и способы правовой охраны компьютерных программ, выявлены и обоснованы преимущества и особенности применения конкретных форм и способов охраны компьютерных программ в отдельных областях хозяйства;
    3. Рассмотрены актуальные проблемы в области применения форм и способов правовой охраны компьютерных программ с учетом развития мировых трендов в данной области;
    4. Проанализировано и обосновано применение многостороннего подхода к компьютерным программам, представляющим собой многогранный объект;
    5. Проведен анализ новейших изменений в гражданском законодательстве Российской Федерации в области компьютерных программ, выявлены правовые проблемы и возможные сложности практического применения новаций;
    6. Сформулированы рекомендации и предложения по дальнейшему развитию законодательства в целях совершенствования правового регулирования в области охраны программ в РФ.
    Принятый подход позволил комплексно рассмотреть актуальные проблемы и вопросы, связанные как с системой правовой охраны компьютерных программ в целом, так и с различными формами и способами их правовой охраны и спецификой их применения.
    На защиту выносятся следующие положения и выводы диссертационного исследования:
    1. Несмотря на общее следование мировым трендам в обновлении законодательных норм, в законодательстве Российской Федерации выявлена недостаточная оперативность обновления как общих понятий в области компьютерных программ, так и перечня способов использования объектов авторского права. Обосновано, что игнорирование устаревания
    терминологической базы и используемых правовых конструкций в законодательстве приводит к возникновению правовых проблем, затрагивающих интересы всех участников рынка и препятствующих качественному техническому и экономическому развитию области;
    2. Проведены выявление и классификация существующих правовых проблем в сфере законодательного регулирования отношений, связанных с компьютерными программами по основанию принадлежности к затрагиваемой группе интересов:
    • К первой группе отнесены проблемы, связанные с реализацией специфических прав пользователя, таких как право на адаптацию, изучение программы, изготовление ее резервной копии, а также злоупотребления правами со стороны правообладателей, вызывающие затруднения или невозможность в полной мере реализовать пользователям предоставленные законодателем права.
    • Ко второй группе отнесены проблемы, связанные с
    распоряжением исключительным правом на компьютерную программу, как то: подмена специальных договорных конструкций, имеющихся в
    законодательстве, на договоры купли-продажи, поставки и другие в связи с недостаточным пониманием сущности объекта права, игнорирование обязательных требований к договорам по распоряжению исключительным правом, проблемы «пиратства» в сфере компьютерных программ, а также некорректные способы борьбы с нарушителями исключительного права;
    3. Продемонстрировано неполное соответствие действующих законодательных мер по борьбе с нарушениями исключительного права на компьютерные программы специфике области и современному развитию рынка, отмечен регулятивный дисбаланс, выраженный как в неоправданном обременении ответственностью лиц, не являющихся нарушителями исключительных прав, так и в недостаточной защите нарушенных прав правообладателей. Показано несоответствие существующих потребностей и особенностей рынка компьютерных программ по отношению к существующим нормам, призванным отразить специфику компьютерной программы. Для устранения выявленного несоответствия предложено внести изменения в действующее законодательство:
    • Предлагается изложить положения пп.1 п.1 ст.1280 ГК РФ следующим образом: «1) выполнять адаптацию компьютерной программы или базы данных, осуществлять действия, необходимые для функционирования
    таких компьютерной программы или базы данных в соответствии с их назначением, включая запись и хранение в памяти компьютерного устройства (одного компьютерного устройства или одного пользователя сети), осуществить исправление явных ошибок компьютерной программы или базы данных»;
    • Предлагается изложить абзац 2 п.5 ст. 1286 ГК РФ в следующей редакции «Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является договором присоединения, условия которого, в частности, могут быть изложены на приобретаемом экземпляре компьютерной программы или базы данных либо на упаковке такого экземпляра, а также в электронном виде (пункт 2 статьи 434), в том числе и путем включения текста такого договора в состав материалов компьютерной программы или базы данных, с возможностью ознакомления с его условиями до начала использования. Начало использования компьютерной программы или базы данных пользователем, как оно определяется указанными условиями, означает его согласие на заключение договора. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной»;
    • Предлагается изложить ст. 1261 ГК РФ в следующей редакции: «Статья 1261. Компьютерные программы. Авторские права на все виды компьютерных программ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы. Компьютерной программой является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования различных компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки компьютерной программы, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения» а в других статьях,
    содержащих понятие «программ для ЭВМ» произвести его замену на понятие «компьютерная программа» в целях обновления устаревшей, по мнению отдельных специалистов, терминологической базы, качественного и адекватного отражения технологической сущности охраняемого объекта, и гармонизации законодательства с мировыми практиками в данной области;
    • Для отражения сущности технических средств защиты авторских прав предлагается дополнить пункт 4 ст. 1299 ГК РФ следующим положением: «Технические средства защиты авторских прав должны прямо допускать беспрепятственную реализацию тех действий пользователя, для совершения которых не требуется согласия правообладателя, в противном случае, обход таких средств защиты не должен считаться нарушением исключительного права», по аналогии с нормами, действующими в ЕС. Применение указанных мер будет способствовать улучшению существующего правового положения программ в России, а также преодолению и устранению выявленных проблем правового регулирования;
    • Предложено исключить из п.5 ст.1233 ГК РФ абзац «В случае, если правообладатель осуществляет данные действия при наличии действующего лицензионного договора, по которому предоставляется возмездная неисключительная лицензия на использование произведения или объекта смежных прав в тех же пределах, действие такого договора прекращается» и изложить фрагмент абзаца 2 пункта 1 ст. 1286.1.ГК РФ в следующей редакции: «Открытая лицензия может быть заключена в форме договора присоединения» Указанные изменения позволят в полной мере реализовать выявленные преимущества двойного и смешанного лицензирования;
    4. Выявлены дополнительные формы и способы правовой охраны компьютерных программ, отражающие специфические потребности правообладателей и пользователей программ и обладающие преимуществами
    перед «классической моделью». К таким видам отнесены: охрана в составе OEM-решения (OEM от англ. Original Equipment Manufacturer - производитель комплексного оборудования), т.е. программного решения, созданного путем включения нескольких программ или модулей различных правообладателей для их взаимной работы, также как и программно¬аппаратного комплекса; приобретения прав использования, равно как и использование компьютерной программы в «облаке» (т.е. путем
    использования сторонних вычислительных и информационных мощностей в качестве услуги) или по «подписке» (когда определенные услуги порождают собой и предоставление лицензии на программу), а также применение сложных лицензионных конструкций, в том числе свободных и открытых лицензий;
    5. Произведено уточнение терминологии и классификация типов OEM - решений согласно используемым и создаваемым объектам, а также по способам разграничения прав на них. При реализации OEM-соглашений допускается как создание нового объекта интеллектуальных прав, состоящего из компонент различных правообладателей, так и создание производных объектов на базе уже существующих. При этом права первоначальных правообладателей на исходные компоненты не утрачиваются, происходит создание нового составного объекта по принципу, в целом сходному с предоставлением прав на материалы в базе данных: возможно получение исключительного права на компоновку и подбор материалов, но не прав на сами такие материалы;
    6. Подтверждена эффективность существующей возможности патентования в РФ объектов, относящихся к компьютерным программам или затрагивающих их, как в качестве способов, так и в качестве устройств, что подтверждается результатами анализа существующей патентной практики, ранее рассмотренными особенностями патентной охраны программ в составе OEM-решений и программно-аппаратных комплексов, а также мировым опытом (Япония, страны ЕС, США); обоснованы преимущества методов и концепций борьбы с различными злоупотреблениями в сфере патентной охраны (в том числе таких как «патентный троллинг» (получение и (или) накопление патентов с основной целью их агрессивного использования против других участников рынка), чрезмерно широкое формулирование и толкование патентных формул, уклонение от предоставления лицензии), при этом отдельно выявлены преимущества и перспективы использования т. н. «патентных пулов» и «патентных копилок», широко распространенных за рубежом в сфере высоких технологий и впервые рассмотренных в разрезе применения данных методов в России. Предложено классифицировать «патентных троллей» по степени активности, понимаемой как «патентный троллинг», в основной предпринимательской деятельности такого лица, при этом выделяя профессиональных «троллей», лиц, сочетающих «троллинг» с другими направлениями предпринимательской деятельности, а также лиц, использующих подобные методы случайно или неосознанно; обоснована возможность и эффективность добровольного отказа правообладателя или объединения правообладателей от реализации прав, предоставленных патентом, в отношении определенного круга лиц для стимулирования развития отрасли и противодействия патентным «троллям»;
    7. Сформулированы признаки и обоснованы преимущества такого способа охраны и распоряжения исключительным правом, как открытые и свободные лицензии на компьютерные программы. Экономико-юридические аспекты данного метода разграничены от идеологических аспектов, с тем, чтобы критериями «свободности» или «открытости» лицензии являлись не приверженность каким-либо взглядам или идеям, а наличие, как минимум, прав на запуск программ, их изменение и дальнейшее распространение, доступ к исходным текстам программы. Обоснованы преимущества использования рассмотренной схемы, выявлены особенности применения таких лицензий с учетом норм действующего права, включая принятые изменения в ГК РФ, выраженные в необходимости проведения разъяснительно-правовой работы в среде специалистов, занимающихся бухгалтерским и налоговым учетом или не знакомых с особенностями такого типа лицензирования;
    8. Проведено уточнение понятий, выявлены особенности и обосновано применение следующих лицензионных конструкций: двойного лицензирования, т.е. заключения двух и более неисключительных лицензионных договоров, существенно отличающихся качественными условиями предоставления прав использования, в отношении одной и той же программы, в целях, во-первых, гибкой дифференциации правообладателем своего программного продукта для конкретной целевой аудитории, и, во- вторых, сокращения расходов пользователей по уплате лицензионных вознаграждений, и «смешанного» лицензирования, т.е. одновременного распространения нескольких лицензий на одну программу, для одного пользователя (при этом такие лицензии могут охватывать как программу в целом, так и отдельные ее компоненты), в целях корректного использованием сторонних компонент, доступных под строго определенными условиями. При использовании данного метода также подтверждено получение экономического преимущества в виде экономии затрат на создание компьютерных программ и своевременном развитии рынка программ и программных компонент.
    9. Выявлены существующие преимущества схем приобретения прав на компьютерные программы путем «подписок» или по облачной модели «SaaS» (от англ. Software as a service - «Программа как услуга»), при которых первичным для получения прав использования является приобретение услуг, а лицензия либо следует за такой услугой, либо может не предоставляться вовсе, как в случае с «SaaS». Обоснована актуальность дополнительных исследований этой области с целью уточнения понятий и категорий, в связи с существующими спорами в научных кругах;
    10. С учетом проанализированных и выявленных выше особенностей применения различных форм и способов правовой охраны компьютерных программ, обоснована ведущая роль договорного разграничения интеллектуальных прав на исходные и производные программы и их компоненты. Таким образом, лицензионные (или иные) договоры должны содержать условия, регламентирующие правовой статус объектов интеллектуальных прав, созданных при помощи или на основе программ, используемых в рамках соответствующего договора. Пренебрежение данным аспектом может привести как к репутационным рискам для правообладателя, так и к проблемам по реализации пользователем своих прав или поставленных задач;
    11. Произведен анализ изменений, вносимых в гражданское законодательство, затрагивающих охрану компьютерных программ, а также установлено влияние данных изменений на правовое положение и применимость рассмотренных форм и способов правовой охраны; подтверждено, что подход российского законодателя не препятствует использованию в открытых лицензиях традиционных условий «зарубежных» открытых и свободных лицензий, но при этом не содержит строгой привязки к ним, ограничиваясь лишь безвозмездностью и безотзывностью такого договора, что будет способствовать устранению существующих проблем применимости зарубежных свободных лицензий на территории РФ.
    Теоретическая и практическая значимость исследования.
    Научно-практическая значимость исследования заключается в том, что полученные в ходе его проведения теоретические положения, выводы и рекомендации могут быть использованы для целей совершенствования законодательства Российской Федерации и дальнейшего научного исследования проблем.
    Результаты проведенного исследования могут быть использованы в учебной и научной литературе, в процессе преподавания, при подготовке лекций, семинаров в высших учебных заведениях, в системе повышения квалификации. Теоретические положения и выводы диссертационного исследования могут быть востребованы в деятельности правоохранительных и судебных органов.
    Апробация результатов исследования.
    Диссертация была подготовлена на кафедре промышленной собственности Российской государственной академии интеллектуальной собственности. основные теоретические выводы и практические рекомендации, выработанные в ходе диссертационного исследования, изложены в научных публикациях диссертанта. Результаты исследования апробированы автором при обсуждении на кафедре, в ходе выступления на Школе промышленной собственности Российской государственной академии интеллектуальной собственности, выступлениях на научных и практических конференциях и форумах, а также в процессе формирования правовой политики организации по вопросам распространения и создания программ при осуществлении трудовой деятельности.
    Публикации по теме диссертации.
    По теме диссертационного исследования автором опубликовано 10 научных статей, в том числе 3 (три) в изданиях, входящих в Перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
    Структура работы.
    Структура диссертации соответствует поставленным целям и задачам исследования. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих 7 параграфов, заключения, перечня законодательных и иных нормативных правовых актов, составивших нормативную базу диссертационного исследования, перечня использованных материалов судебной практики и списка использованной литературы.
  • Список литературы:
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
    Подводя итоги проведенного исследования остановимся на следующих выводах.
    В России вопросы правовой охраны программ появились в законодательстве в начале 90х годов ХХ века, и впоследствии неоднократно совершенствовались. Ретроспектива законодательных норм убедительно демонстрирует развитие понимания законодателем всей важности компьютерных программ как охраняемого законом результата интеллектуальной деятельности в условиях трансграничного характера создания и распространения программ, равно как и расширения сферы их применения.
    Подчеркнем, что существующая в Российской Федерации правовая система охраны компьютерных программ основывается на мировых практиках и тенденциях в данной области и принята в соответствии с заключенными международными договорами. Однако можно выделить следующие правовые проблемы, возникающие в правоприменительной практике: во-первых, дискуссии о принятой, устаревшей и корректной терминологии; во-вторых, недостаточная проработанность и слаженность отдельных юридических конструкций, равно как и сложности, связанные с адекватным восприятием и применением законодательных норм соответствующими специалистами. В качестве еще одной трудности можно отметить некоторую «несвоевременность» реакции законодателя на внесение изменений, обусловленных появлением новых общепризнанных в мире способов использования, а также определенная небрежность при формировании комплекса норм, касающегося различных аспектов правовой охраны программ.
    Указанные проблемы порождают появление в практической сфере схем, не отвечающих замыслу законодателя или не полностью соответствующих законодательным требованиям.
    Несмотря на вышеизложенное, выявленные недостатки, хотя и оказывают влияние на практику в данной области, могут быть преодолены, соответственно, как путем нормативно-разъяснительной работы, так и путем внесения изменений в законодательство. Так, автор считает целесообразным отказаться от устаревшего понятия «Программа для ЭВМ» в пользу понятия «компьютерная программа», как более точно отражающего сущность такого объекта и область его применения. Также, предложено уточнить понятие адаптация, его цели, а также сферу возможного применения ограничений исключительного права в связи с необходимостью осуществления адаптации программы.
    Учитывая необходимость обеспечения экономического развития в условиях глобализации, законодательство зарубежных стран также важно с точки зрения перспектив развития законодательства отечественного. В этой связи в рамках настоящего исследования был проведен анализ положений нормативных актов, касающихся правовой охраны программ за рубежом, по результатам которого можно сделать следующие выводы. Динамика внесения изменений в законодательство стран СНГ демонстрирует ряд позитивных изменений в направлении его развития, в частности отказ от устаревшей терминологической базы и «калькированности» положений с российского законодательства, а также более глубокое понимание сущности программ и отказ от «экзотических детализаций», касающийся возможных форм представления программы.
    Как следует из рассмотренных положений законодательства стран- лидеров в сфере разработки программного обеспечения, общемировой подход к пониманию природы программ носит схожий характер, и основывается на модели авторско-правовой охраны программ, при этом особенности регулирования, имеющиеся в законодательствах разных стран, не имеют принципиального влияния на характер или тип охраны. При этом, отдельно подчеркивается роль и значение альтернативных и дополнительных мер охраны, таких как охрана при помощи норм патентного права, государственная регистрация и другие. Учитывая специфику и многообразие форм и способов охраны программ, по мнению автора, компьютерные программы следует понимать как многогранный объект, способный к правовой охране многими способами одновременно, если это допускается действующим в конкретном государстве законодательством.
    Некоторые из имеющихся за рубежом инициатив, бесспорно, достойны пристального внимания и, возможно, включения в российское
    законодательство, поскольку следование мировым трендам в законодательстве - залог «неизолированности» рынка программ и его развития на благо экономики. Однако необходимо подчеркнуть, что принятие поспешных популистских решений зачастую оказывает скорее негативное влияние на область регулирования в целом, несмотря на отдельные положительные моменты. Противоречивость законодательных инициатив в РФ требует взвешенного и дальновидного подхода - лучше проявить некоторую недосказанность и оставить тем самым некие «серые зоны» (существующие и сейчас), позволяющие рынку в ряде случаев урегулировать себя самостоятельно, чем излишняя ошибочная строгость в законодательстве, которая способна привести к блокировке перспективных направлений развития рынка программ, что, безусловно, может негативно отразиться на экономическом развитии и благополучии участников рынка, в том числе и государства.
    Кроме этого отмечено, что помимо существующей классической модели охраны, развитие рынка программ породило достаточное количество новых форм и способов охраны и использования компьютерных программ. При этом такие способы в силу своей специфики и новизны не являются «традиционными» для такого объекта интеллектуальных прав, как компьютерная программа. К таким способам отнесены: охрана в составе OEM-решения (программного решения, созданного путем включения нескольких программ или модулей различных правообладателей для их взаимной работы) или программно-аппаратного комплекса; приобретения прав использования программы из «облака» (т.е. путем использования сторонних вычислительных и информационных мощностей в качестве услуги) или по «подписке» (когда определенные услуги порождают собой и предоставление лицензии на программу), а также применение свободных и открытых лицензий, т.е. лицензионных договоров, предоставляющих пользователям программы более широкие полномочия, чем традиционные, классические лицензии. Данную группу характеризует их основанность на авторско-правовом способе охраны, но со специфическими нормами и вариантами. Ко второй группе специфических форм правовой охраны причисляются способы, не относящиеся к авторско-правовым, а именно охрана компьютерных программ с помощью патентного права, а также охрана программ как секрета производства (ноу-хау).
    Проанализировав особенности и преимущества указанных способов, были сделаны следующие выводы. OEM-лицензирование позволяет серьезно разнообразить ассортимент на рынке, улучшить или расширить функциональность программ без серьезных экономических и временных затрат на разработку. Кроме того, благодаря использованию OEM- лицензирования устраняются существующие сложности в применении открытых лицензий на территории России, а юристы получают возможность использовать прозрачные и четкие конструкции соглашений, без отсылок к не всегда известному и понятному праву других государств. В целом это позволяет сказать, что OEM - тонкий и многообещающий способ охраны и распространения программ, который открывает широкий спектр как экономических, так и правовых возможностей, но требует при этом внимательного и взвешенного подхода и высокого уровня компетентности всех участников рынка.
    Не стоит забывать и о другой стороне комплексных программных решений - это возможности двойного и смешанного лицензирования (т.е. заключение в отношении конкретной компьютерной программы нескольких лицензионных договоров, в зависимости от выбранной стратегии).
    Подробный анализ таких возможностей и выявление их особенностей позволяет сделать вывод о том, что их правильное использование дает возможность получить серьезные преимущества на стадии разработки и последующей реализации программных продуктов, и опыт мировых производителей программного обеспечения это лишь подтверждает.
    Приобретение подписки на программное обеспечение, либо использование облачных услуг позволяет четко определять срок полезного использования ПО при постановке его на бухгалтерский учет, а также снижать единовременные затраты на информатизацию, поскольку затраты распределяются на срок действия подписки. Стоит отметить, что «подписочность» программы определяется, прежде всего, тем, как именно производится оплата - выплачивается ли лицензионное вознаграждение или взимается плата за оказание услуг.
    Открытым и свободным лицензиям в настоящей работе уделено особое внимание: рассмотрены их признаки и различия, выделены особенности и сложности применения, в том числе и в связи с последними изменениями в законодательстве, а также проведено сравнение российского понимания этого способа охраны и использования с мировыми подходами и практиками. При этом стоит помнить, что свободные и открытые лицензии не являются чем-то «экстраординарным» или лучшим по сравнению с классической моделью, авторское право в его традиционном виде лежит в основе каждой такой лицензии, основное отличие состоит лишь в специфических условиях самих договоров. Кроме этого, возможно, некоторая недостаточная урегулированность отдельных аспектов и общая новизна этого явления на довольно консервативном российском правовом поле выступает именно тем фактором, который создает свободным программам повышенное внимание.
    Патентная охрана компьютерных программ требует вдумчивого и избирательного применения, поскольку важно соблюдение баланса между поощрением инноваций и качеством выдаваемых патентов, однако если в ходе анализа перспектив распространения и использования конкретной программы преимущества патентной охраны выглядят перспективными - не стоит ими пренебрегать, однако рекомендуется также проводить и анализ возможных рисков. В том числе учитывать дополнительные финансовые издержки на получение и поддержание патента в силе, а также риски быть атакованным патентным троллем, чья активность в сфере изобретений, относящихся к программам, достаточно высока. Именно поэтому для непубличных программ, носящих высокую экономическую ценность, также целесообразно рассматривать возможность охраны в качестве ноу-хау или секрета производства.
    Существующий рынок информационных технологий в России предлагает все указанные выше способы охраны и приобретения программ, адаптированные с учетом специфики законодательства и норм бухгалтерского учета. К сожалению, не всегда «нетрадиционные» способы корректно воспринимаются контролирующими органами или бухгалтерией конкретной организации. Тем не менее, постоянно развивающийся рынок в этой области, а как следствие, и рост уровня правовой подготовки всех его участников позволяет сделать уверенное предположение, что в будущем вопросы приобретения компьютерных программ станут разрешаться более гибко и позволят пользователям выбирать продукты, максимально соответствующие требованиям и специфике их деятельности. Можно с уверенностью сказать, что правовая сторона создания, использования и охраны программ будет развиваться, учитывая мировые тенденции, интересы пользователей и государства в данной области.
    Актуальные изменения в гражданское законодательство, принятые в начале 2014 года, ознаменовавшие появление новых правовых конструкций, таких как публичное заявление правообладателя о разрешении использования своего произведения, а также появление явно описанной возможности применения открытых и свободных лицензий позволяют сделать вывод о том, что государственная инициатива в области использования открытых и свободных программ в различных отраслях подтверждает перспективность данного способа, и такое признание со стороны государства должно послужить хорошим стимулом для развития этой области рынка.
    Безусловно, в отсутствие практики применения новелл законодательства невозможно точно спрогнозировать последующие сложности, однако проведенный анализ положений законодательства позволяет отметить, что, несмотря на имеющиеся пережитки восприятия свободных лицензий как чего-то маргинального по отношению к традиционным правовым конструкциям, как показано в настоящей работе, нет тех проблем, которые бы не решались тем или иным способом, чему также способствует и законодательная, и политическая инициатива.
    В заключении еще раз подчеркнем, что изменения, вступающие в силу в 2014-2015 гг., призваны не включить западные свободные лицензии в российский ГК РФ, не создать российскую свободную лицензию, а дополнить имеющиеся мировые практики и уже существующие возможности для охраны, дать правообладателю новые возможности по гибкому лицензированию программ, что, несомненно, можно считать стремлением к положительным изменениям в российском законодательстве.
    БИБЛИОГРАФИЯ
    Номативно-правовые акты Российской Федерации
    1. Конституция Российской Федерации: официальный текст (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ). - Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cons/
    2. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. - Режим доступа http://www.rupto.ru/norm_doc/sod/ norm_doc/mejd_doc/trips.html#II.1
    3. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 31.05.1991 N 2211-1). - Режим доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=34165.
    4. Закон РСФСР от 24.12.1990 N 443-1 «О собственности в РСФСР». - Режим доступа: http: //base. consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=law &n=4704&req=doc
    5. Закон РФ от 23.09.1992 N 3523-1 (ред. от 02.02.2006) «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных». - Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? req=doc;base=LAW;n=58240
    6. Закон РФ от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 20.07.2004) «Об авторском праве и смежных правах». - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ popular/avtorpravo/65_1.html
    7. Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть четвертая: [федер. закон N 230-ФЗ от 18.12.2006: принят ГД ФС РФ 24.11.2006] . - Режим доступа http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/
    8. Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. №2299-р. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2010/12/28/plan-site-dok.html
    9. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 N 2602-р (ред. от 05.12.2014) Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
  • Стоимость доставки:
  • 230.00 руб


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

ГБУР ЛЮСЯ ВОЛОДИМИРІВНА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА