Каталог / ЮРИДИЧНІ НАУКИ / Міжнародне право; Європейське право
скачать файл:
- Назва:
- Абгарян Джульетта Рубеновна. Практика Международного трибунала по морскому праву
- Альтернативное название:
- Абгарян Джульєтта Рубеновна. Практика Міжнародного трибуналу з морського права
- ВНЗ:
- Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
- Короткий опис:
- Абгарян Джульетта Рубеновна. Практика Международного трибунала по морскому праву: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.10 / Абгарян Джульетта Рубеновна;[Место защиты: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации"].- Москва, 2015.- 153 с.
Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Международный трибунал по морскому праву в системе органов разрешения международных морских споров 11
1. Система органов разрешения международных морских споров как часть глобальной системы органов разрешения международных споров 11 а)система органов разрешения морских споров по Конвенции ООН по морскому праву 1982г. 11
б)тенденция к увеличению числа международных судов в конце ХХ века 14
в)общие характеристики международных судебных учреждений 19
2. Компетенция Международного трибунала по морскому праву 25
а) общие положения относительно МТМП в Конвенции ООН
по морскому праву 25
б)компетенция МТМП 31 в)особое место МТМП среди других судов и арбитражей 33
3. Вопрос об участии Международного трибунала по морскому праву в развитии международного морского права 42
а)перспективы развития международного морского права после Третьей Конференции 42
б)роль международных судов в развитии международного права 46
Глава II. Практика МТМП в области разрешения споров в различных сферах океанской деятельности 46
1. Споры о незамедлительном освобождении задержанных судов
А)процессуальные вопросы, касающиеся приемлемости иска
1)достаточность доказательств 62
a) дело танкера «Сайга» 62
2)необходимость исчерпания местных средств правовой защиты
a) дело танкера «Сайга» 64
b) Дело «Камуко» 64 3)наличие реальной связи между судном и защищающим государством
a) Дело танкера «Сайга» - 2 64
b) Дело «Джуно Трейдер»
4) основания для задержания иностранных судов в исключительной экономической зоне
а) Дело танкера «Сайга» 68
б) Дело судна «Луиза» 70
в) Дело судна «Вирджиниа Дж.» 72
5)Залог и прочее материальное обеспечение
a) Дело танкера «Сайга» 73
b) Дело «Камуко» 73 с)Дело «Монте Конфурко» 74
d)Дело судна «Волга» 75
e) Дело «Джуно Трейдер» 77
f) Дело «Хошинмару» 78 6)Вопрос о конфискации в деле «Томимару» 79 7) Незамедлительное освобождение как временная охранительная мера
а) Дело «Арктик Санрайз» . 80
2. Практика МТМП в области принятия временных мер правовой защиты 81
3. Разрешение Трибуналом споров о делимитации и о запасах меч-рыб
А) Дело о разграничении в Бенгальском заливе 97
Б) Дело о запасах меч-рыбы 102
Глава III. Практика Камеры по спорам, касающимся морского дна 105
1.Камера по спорам, касающимся морского дна, как часть МТМП 105
2. Компетенция Камеры по спорам, касающимся морского дна 119
3.Консультативное заключение Камеры относительно ответственности государств за деятельность на морском дне 126
Заключение 138
Список использованных материалов
Компетенция Международного трибунала по морскому праву
Еще во время работы Третьей конференции ООН по морскому праву предложения о введении в международные отношения целого ряда новых судов и арбитражей стали подвергаться резкой критике со стороны ученых.
Одним из серьезных объектов критики были планы создания множества судебных органов и право выбора из них на том основании, что у каждого из них явно будут собственные функции и будет невозможно обеспечить соответствие судебного процесса в каждом из них тем задачам, которые будут перед ними стоять. Особенно резко высказывались некоторые члены Международного суда19.
Однако анализ учредительных документов различных международных судебных учреждений, а также их практики показывает, что тенденции формирования и осуществления полномочий таких учреждений в целом совпадают.
Юридическая природа международных судов – это явно выраженная воля государств; существует неоспоримый принцип, что ни одно государство не обязано представлять свой спор на рассмотрение какого-либо суда без выраженного согласия20. Точно так же согласие государств лежит в основе процессуальных полномочий судебного учреждения, в том числе его полномочий на установление объема собственной юрисдикции21.
Что касается материальных полномочий, то и в этой сфере наблюдается единообразие. Это полномочия решать дела по существу; предписывать временные меры правовой защиты22, полномочия на допуск третьей стороны к
Учредительные документы многих международных судов не содержат детальных положений, регулирующих процедуру разбирательства или возможные меры осуществления решения. Истоки этой практики уходят во времена разработки Статута Постоянной палаты международного правосудия в 1920 г. Консультативный комитет юристов, который занимался разработкой Статута, не посчитал необходимым делать это и ограничился лишь некоторыми общими правилами 26. Вместо этого во многих статутах предусмотрено право самостоятельно формулировать правила деятельности (Регламент)27.
Международные суды нередко используют эти полномочия для значительного расширения своих прав. Так, в Регламент Международного суда введены положения относительно расследований на месте для сбора доказательств28. В Регламенте Европейского суда по правам человека указано полномочие на практические указания29.
В случае с Международным трибуналом по морскому праву полномочие на толкование решений также предусмотрено Регламентом30. Отметим, что отличие Регламента от Статута состоит в том, что это документ, так сказать, второго порядка. Поэтому, хотя Регламент можно рассматривать как источник процессуального права, который основывается все-таки на согласии государств, государства в действительности не имеют полного контроля над этим документом, его содержание определяется в конечном счете самими членами суда, то есть их юридическую природу согласие государств составляет не напрямую, а косвенно. Содержание этих документов отражает представление суда о том, каким образом он может осуществлять свои функции. Однако иногда встречаются исключения. Так, по Вашингтонской конвенции о сохранении морских котиков стороны в споре могут варьировать выбор арбитражных правил (ст. 44), а в Регламенте МТМП есть следующее уточнение: сторонам в споре дано право совместно вносить изменения в процедуру (ст. 48). Это положение дает сторонам в споре некоторую степень контроля над правилами, если они этого потребуют; в случае Международного суда и МТМП внесение изменений в правила возможны, если суд сочтет их «подходящими», а в случае Центра по разрешению инвестиционных споров – такие изменения обязательны для суда. На самом деле такие изменения до сих пор совершались очень редко – мне удалось отметить только, что просьба об этом была внесена в МТМП в деле Swordfish31.
И учредительные документы, и Регламент далеко не всегда содержат исчерпывающие положения относительно процессуального права или процессуальных полномочий суда. Напротив, в них нередко есть пробелы. Американский исследователь Э. Гордон обращает внимание на ряд таких пробелов даже в отношении Международного суда32. Убедительным представляется его замечание о том, что «с целью достичь хоть какого-нибудь согласия или сформулировать хоть какой-нибудь текст вместо полного провала составители иногда соглашаются на компромисс, вообще не упоминая спорный вопрос»33.
Обнаружив пробел в правилах своей процедуры или учредительных документах, суды нередко обращаются к поиску методов заполнения пробелов,
Этот процесс Ю. Шейни совершенно справедливо называет взаимным обогащением и считает это главным источником унификации международного судебного процесса34. Таких методов в основном два: мнения государств – участников соответствующего учредительного документа; толкование и применение процессуальных норм, обнаруживаемых в практике других судов. При этом происходит либо прямое включение на место пробела той нормы, которая успешно применяется другими судами, либо рецепция так называемых общих принципов права, то есть тех принципов, которые действуют в национальных правовых системах и в качестве обычая применяются другими судами35.
Необходимо отметить, что международные суды широко применяют Венскую конвенцию о праве международных договоров36к толкованию не только собственно международных договоров, но и внутренних документов судов, сформулированных самими судами. Ю. Шейнивысказывает мнение о том, что они опираются при этом на положения п. 2 и 3 ст. 31 Венской конвенции, которые позволяют для целей толкования принимать во внимание также контекст (последующие соглашения, любой документ, который стороны считают относящимся к договору); последующую практику применения договора и вообще любые соответствующие нормы международного права, применяемые в отношениях между участниками37. С этим нельзя не согласиться, тем более что Комиссия международного права, которая занималась составлением проекта Конвенции о праве международных договоров, в своем комментарии к проекту подчеркнула, что определяющую роль в определении списка толкуемых документов играют намерения составителей договора.
Вопрос об участии Международного трибунала по морскому праву в развитии международного морского права
Особенно много критики направлялось в адрес Международного трибунала по морскому праву, в котором судьи Международного суда видели некоего соперника, а также ненужное и бесполезное добавление к разрастающейся сети международных судебных учреждений. Судья Ш. Ода заявлял, например, что Международный трибунал заблокирует развитие международного морского права, отгородив его от общего международного права, и нанесет тем самым вред и всему международному праву77.
Однако не все ученые разделяли такие опасения. В 1997 г. А. Бойл проанализировал, насколько обоснованными являются страхи фрагментации международного права и насколько может быть велика в этом роль Трибунала по морскому праву78. Тогда он пришел к выводу о том, что «пока рано судить, насколько конкуренция между различными международными судами будет международного морского права. В 1999 г. Комиссия международного права ООН80 предложила включить вопрос о фрагментации международного права в перечень проблем для изучения, поскольку фрагментация в дальнейшем может создать значительные трудности для международного права в целом. Комиссией была создана Группа для изучения, которая ежегодно представляла доклады о ходе своей работы81 и завершила труд в 2006 г. 82
В заключительном докладе, который содержит выводы рабочей группы, выделяется три направления, по которым отмечаются сбои в развитии международного права, вызванные так называемой фрагментацией: – различия в толковании общего международного права; – общее международное право и специальное; – различия между отраслями международного права.
Общий вывод рабочей группы состоял в том, что фрагментация всегда присутствует в международном праве и вызывается особенностями этого права. Действительно, в международном праве отсутствует единый источник, и способы формирования норм (договор, обычай, общие принципы права, обязывающие решения международных организаций) равнозначны по юридической силе; в то же время иерархичность в международном праве также отсутствует; приоритетное значение норм jus cogens не создает прямой зависимости между данной категорией
В настоящее время не оспаривается тот факт, что международные судебные учреждения не обладают правотворческими функциями. Однако они играют определенную роль, и довольно значительную, в процессе формирования норм международного права. Их роль в этом процессе зависит от самой сути деятельности по разрешению международных споров. Необходимо подчеркнуть, что наиболее действенным инструментом являются решения международных судебных учреждений, которые, как правило, содержат очень основательную аргументацию.
В англо-американской литературе распространено приравнивание международных судов к национальным судам, предлагающим прецедентное развитие права83. Однако это лишь внешнее сходство, что и будет показано ниже. На самом деле участие судей и судов в целом – сложный процесс.
И сами судьи, и специалисты, анализирующие работу судов, оказывают воздействие на то, что решения судов влияют на правотворчество. Многие судьи утверждают, что они не формулируют право, а лишь «открывают» существующие нормы. Бывший член Международного суда М. Шахабуддин в своей большой книге «Прецеденты во Всемирном суде»84 ссылался на слова судей Фицмориса, Паша, Вайсса, Рида, Крылова и привел высказывание судьи Р. Дженнингса: «Вероятно, самое важное проявление функции суда – это применение существующих, общепризнанных норм или принципов права… даже если при
83См., напр.: Alvarez J. E. International Organizations as Law-makers.OUP, 2006.Р. 259. 84Shahabuddeen M. Precedent in the World Court. Cambridge University Press, 1996. этом происходит правотворчество в смысле развития, адаптации, модификации норм, заполнения пробелов, толкования или даже выделения новых направлений в праве»85. Однако, по мнению М. Шахабуддина, Международный суд всегда проявлял особую щепетильность в том, чтобы не присвоить себе полномочия по созданию международного права86. Но нельзя не признать, что к международным судам формально неприменима концепция «смотри на прежние решения»87, они неизменно обращаются к своим более ранним трудам; известно, что Международный суд обильно цитирует свои решения. Точно так же поступают и представители государств – сторон в споре, рассматриваемом Международным судом. Представители государств, как правило, занимают позицию, согласно которой Международный суд должен следовать своим прежним решениям. Такие же позиции отражаются в документах, исходящих от государств вообще; государства нередко ссылаются на решения суда в обоснование своих позиций88.
В литературе такая практика объясняется по-разному. Некоторые считают необходимым признать, что отдельные события, в том числе решения судов, развивают международное право потому, что само международное право в значительной степени формируется из неписаных норм и принципов, или потому, что для международной жизни характерны центробежные процессы, и решения судов как бы позволяют выделить в них объединяющие элементы89. Кроме того, необходимо учитывать также такую черту международного права, как отсутствие иерархии в его нормах и отсутствие единого источника. В этой ситуации п. dст. 38 Статута Международного суда, в котором судебные решения, наряду с доктринами наиболее квалифицированных специалистов по публичному квалифицируются как «вспомогательное средство для определения правовых норм» привлекают внимание и позволяют применять судебные решения для установления смысла того или иного договора, требований обычая или значения «общих принципов права, признанных цивилизованными нациями». Следует отметить, что данное положение (о судебных решениях как «вспомогательном средстве») никогда не было предметом толкования ни в трудах международных судов, ни в решениях международных организаций. Г. Г. Шинкарецкая высказывает догадку о том, что, вероятно, неясность данного положения стала причиной того, что среди источников права, на которые должны опираться суды и арбитражи, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, судебные решения, даже их собственные, не упомянуты и в ст. 293 сказано, что суды и арбитражи «применяют настоящую Конвенцию и другие нормы международного права»90. Правда, отсутствие упоминания судебных решений и в целом вся формулировка как будто презюмируют запрет на использование судебных решений (хотя бы потому, что они не являются нормами международного права), но это было бы слишком формальным подходом. На деле в литературе нет отрицания того, что судебные решения могут рассматриваться как часть формирующейся нормы международного права, что не препятствует использованию судебных решений для установления тенденции относительно содержания будущей нормы.
Дело «Камуко» 64 3)наличие реальной связи между судном и защищающим государством
Дело «Томимару»140 было инициировано Японией в тот же день, что и дело «Хошинмару», и тоже касалось задержания рыболовного судна Российской Федерацией по обвинению в нарушении национального рыболовного законодательства в ееисключительной экономической зоне. В этом деле Трибуналу пришлось рассматривать болезненный вопрос о последствиях конфискации рыболовного судна – меры, предусмотренной законодательством в сфере организации охраны окружающей среды и природных ресурсов многих государств. Команде было позволено покинуть Российскую Федерацию задолго до подачи Японией заявления в Трибунал об освобождении судна.
Компетентный российский суд принял решение о конфискации судна, и поэтому Россия заявила, что поданное Японией ходатайство не имеет объекта. В своем решении от 6 августа 2007 г.Трибунал выразил мнение, что решение о конфискации исключает предварительный характер задержания судна, лишая процедуру ходатайства о незамедлительном освобождении объекта. При этом, однако, он также отметил недопустимость принятия решений, лишающих судовладельца права обращения за доступными внутренними средствами правовой защиты или лишающих государство флага возможности добиваться незамедлительного освобождения судна в рамках Конвенции. Далее Трибунал подчеркнул, что решение о конфискации судна не мешает ему рассматривать ходатайство о незамедлительном освобождении судна до тех пор, пока процессуальные действия во внутренних судах задержавшего судно государства не завершены. Трибунал обратил внимание на то, что решение Верховного суда Российской Федерации, поддержавшего решение суда низшей инстанции о конфискации «Томимару», исчерпывает процедуры, доступные во внутренних судах. Соответственно Трибунал постановил, что ходатайство Японии
Данное дело привлекает внимание тем, что незамедлительное освобождение судна было предписано Трибуналом в качестве одной из временных охранительных мер.
Ледокол «Арктик Санрайз»плавает под флагом Нидерландов и эксплуатируется международной неправительственной организацией «Гринпис». Судно было задержано властями Российской Федерации в пределах исключительной экономической зоны РФ после того, как активисты «Гринпис» сделали попытку взобраться на платформу под флагом РФ, нарушив зону безопасности этой платформы.
Содержание предписания о незамедлительном освобождении судна «Арктик Санрайз» можно назвать типовым, так как оно не отличается от других таких же предписаний: незамедлительно освободить судно и весь задержанный персонал после внесения залога или иного финансового обеспечения Нидерландами в размере 3 600 000 евро в виде банковской гарантии. Самым сложным вопросом данного дела было установление юрисдикции Трибунала, и, поскольку Нидерланды обращались в Трибунал за принятием временных мер, а не конкретно за незамедлительным освобождением ледокола, этот вопрос будет рассмотрен в 2 ниже.
The Arctic Sunrise Case (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation) известны как часть судебного процесса еще со времен римского права. Их принятие судом имело целью закрепить состояние сторон на момент возбуждения спора и предотвратить изменение или ухудшение ситуации. Применимость данной нормы к международным отношениям была закреплена решениями Постоянной палаты международного правосудия142 и впоследствии неоднократно применялась Международным судом143.
В течение долгого времени в литературе и в действующих международных судах дебатировался вопрос об обязательности постановления о временных мерах, выносимых судами. Когда, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву создавался Международный трибунал по морскому праву, в его Статут было внесено положение об обязательности такого постановления для сторон в споре. Однако полностью вопрос о юридической стороне временных мер не был решен, учитывая сложную систему обязательств в области разрешения споров по Конвенции, например: распространяются ли нормы об изъятиях и исключениях на временные меры правовой защиты.
На международную арену норма о временных мерах была впервые вынесена в процессе создания Постоянной палаты международного правосудия в рамках Лиги Наций. В Статуте Постоянной палаты в ст. 41 предусмотрено право Палаты выносить постановления о таких мерах. Когда в качестве главного судебного органа Организации Объединенных Наций создавался Международный Суд, в его Статут также под номером 41 была включена статья со следующим текстом: «Суд имеет право указать, если, по его мнению, это требуется обстоятельствами, любые временные меры, которые должны быть приняты для обеспечения прав каждой из сторон». Вопрос об обязательности решен не был. постепенно приобретала популярность: целый ряд договоров, двусторонних и многосторонних, заключенных еще начиная со времен Лиги Наций, предусматривал обязательство выполнять предписанные меры правовой защиты144. Международный Суд долгое время воздерживался от вынесения собственного мнения, и только в 2001г., в решении по делу братьев LaGrand145заявил о том, что постановление Суда о введении временных мер правовой защиты создает для сторон юридическое обязательство, и неисполнение такого постановления может стать основанием для возбуждения ответственности.
В Конвенции ООН по морскому праву был учтен опыт работы Международного Суда. В п.1 ст.290 говорится: «Если спор должным образом передан суду или арбитражу, который считает, что primafacie он обладает компетенцией на основании настоящей Части или Раздела 5 Части XI, суд или арбитраж может предписать, впредь до вынесения окончательного решения, любые временные меры, которые он считает надлежащими при данных обстоятельствах для обеспечения соответствующих прав сторон в споре или для предотвращения серьезного ущерба морской среде». Таким образом, Международный трибунал по морскому праву, во-первых, получил право предписывать временные меры; во-вторых, Трибунал при этом сам устанавливает наличие у него юрисдикции; в-третьих, Трибунал сам определяет природу принимаемых мер; в-четвертых, предписываемые им меры могут иметь не только процессуальную функцию: такие меры могут быть направлены не только на обеспечение нормального хода судебного процесса, но также могут иметь цель охраны окружающей среды146
Компетенция Камеры по спорам, касающимся морского дна
В случае вакантности места председателя или невозможности исполнения обязанностей председателем эти обязанности исполняются членом камеры, наиболее долго состоящим в должности и который в состоянии исполнять эти обязанности. Председатель возглавляет все заседания камеры. Регламентом предусмотрено, что правила Регламента, относящиеся к председателю Трибунала, mutatis mutandisприменяются к председателю камеры.
Согласно ст. 35.5 Статута, если какое-либо разбирательство остается незавершенным на конец трехлетнего срока, на который выбрана камера, она завершает разбирательство в том же составе. Г. Эрикссон, комментируя данное положение, считает возможным подход по аналогии, то есть применение к камере тех же критериев, что и к Трибуналу, а потому, говорит он, учитывая сложность процесса разбирательства в международных судах, можно применить к определению данного понятия ст. 5.3 Статута Трибунала в сочетании со ст. 17 Регламента и сделать вывод о том, что камера продолжает действовать в прежнем составе до окончания той фазы разбирательства, которая ею начата197. Интересный вопрос – это вопрос о возможном приоритете председателя или заместителя председателя Трибунала, если они окажутся в составе камеры. Если применить формулу mutatis mutandis, то мы увидим, что по ст. 24 Регламента председатель камеры имеет приоритет перед другими членами камеры. Приоритет других членов определяется порядком приоритета в Трибунале в делах, где председатель и заместитель председателя Трибунала не исполняют соответствующих обязанностей. Что касается судей ad hoc, их приоритет следует после членов Трибунала и по старшинству возраста.
Кворум для заседаний камеры составляет семь членов, причем соблюдение кворума необходимо для всех заседаний, включая организационные. Судьи ad hocв кворум не включаются.
Что касается юридической силы решений камеры, в дополнение к общему установлению Конвенции об окончательном характере и обязательной силе решения Трибунала в Статуте предусмотрено, что исполнение решений камеры обеспечивается в территориях государств-участников таким же образом, что и исполнение решений или распоряжений высшего суда государства-участника, в котором испрашивается исполнение.
Общая сложность системы органов разрешения споров по Конвенции имеет свое выражение и в строении Камеры по спорам, касающимся морского дна, в том, что в рамках этой камеры возможно создание еще специальных камер. По ст. 188.1 по просьбе любой стороны в споре он может быть передан в камеру ad hocКамеры по спорам, касающимся морского дна. В Регламент Трибунала внесено уточнение, что такая камера должна быть образована не позднее трех месяцев с даты возбуждения разбирательства. Камера ad hocв составе трех членов формируется Камерой по спорам, касающимся морского дна, с одобрения сторон в споре (ст. 36 Статута). Система судей ad hocк Камере по спорам, касающимся морского дна, не применяется.
Остановимся теперь на отличиях, которые можно отметить между Трибуналом и Камерой по спорам, касающимся морского дна.
Во-первых, есть отличие в способе признания юрисдикции Трибунала и камеры. В соответствии со ст. 287 Конвенции государство-участник может сделать выбор в пользу того обязательного судебного или арбитражного средства, которое считает наиболее подходящим, для споров все видов. Однако это право не касается споров, вытекающих из деятельности в Международном районе морского дна. Об этом прямо сказано в п. 2 ст. 287: «Заявление, сделанное согласно п. 1 [о выборе обязательного средства], не затрагивает обязанность государства-участника признавать компетенцию Камеры по спорам, касающимся морского дна, Международного трибунала по морскому праву в объеме и порядке, предусмотренных в разд. 5 ч. XI, и не затрагивается этой обязанностью». Отсюда можно сделать вывод, что юрисдикция Камеры по морскому дну не является факультативной, в отличие от остальных судов и арбитражей, наделенных полномочиями рассматривать споры о толковании и применении Конвенции.
Второе отличие – это субъекты, которым открыт доступ в Трибунал и к камере. В соответствии со ст. 291 Конвенции: «Процедуры урегулирования споров, предусмотренные в настоящей части, открыты для субъектов, иных, чем государства-участники, только как это специально предусматривается в настоящей Конвенции». Данное положение дает основания для п. 2 ст. 20 Статута Трибунала: «Трибунал открыт для субъектов, не являющихся государствами-участниками, в любом деле, прямо предусмотренном в ч. XI».
Это значит, что стороной в споре, касающемся морского дна, возможно участие субъектов иных, чем государства. В ст. 187, излагающей компетенцию камеры, в качестве сторон спора названы: государства-участники, Орган по морскому дну, предприятие, составляющее часть структуры органа, государственные предприятия, физические или юридические лица. Следует учесть также, что под государствами-участниками в соответствии со ст. 1 Конвенции имеются в виду некоторые территории, перечисленные в ст. 305, а также международные организации, под каковыми в настоящее время следует подразумевать Европейский союз, поскольку другие международные организации в подписании Конвенции участия не принимали
- Стоимость доставки:
- 230.00 руб