ФОРМЫ И ВИДЫ ПРЕСТУПНОГО ДЕЯНИЯ




  • скачать файл:
  • Назва:
  • ФОРМЫ И ВИДЫ ПРЕСТУПНОГО ДЕЯНИЯ
  • Альтернативное название:
  • ФОРМИ І ВИДИ злочинних діянь
  • Кількість сторінок:
  • 366
  • ВНЗ:
  • Москва
  • Рік захисту:
  • 2012
  • Короткий опис:
  • Год:

    2012



    Автор научной работы:

    Нагаева, Татьяна Ивановна



    Ученая cтепень:

    доктор юридических наук



    Место защиты диссертации:

    Москва



    Код cпециальности ВАК:

    12.00.08



    Специальность:

    Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право



    Количество cтраниц:

    366



    Оглавление диссертациидоктор юридических наук Нагаева, Татьяна Ивановна


    ВВЕДЕНИЕ.С.
    РАЗДЕЛ I.ФОРМЫПРЕСТУПНОГО ДЕЯНИЯ
    Глава I. Концептуальная обусловленность взглядов на формыпреступногодеяния
    § 1. Взгляды на формы преступногодеянияв классическом российском уголовном праве.С.
    § 2. Концептуальная сущность различий во взглядах на формы деяния в классическом исоветскомуголовном праве.С.
    § 3. Концептуальная зависимость представлений о формах деяния от определения понятия преступления.С.
    ГЛАВА И. Формы деяния и условия егопротивоправности
    § 1.Доктринальнаятрадиция в характеристике форм деяния.С.
    § 2. Миф о специальных условиях противоправности бездействия.С.
    ГЛАВА III.Преступлениеи состав преступления
    § 1. Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления».С.
    § 2. Составпреступленияв системе уголовно-правовых институтов.С.
    ГЛАВА IV. Действие ибездействиекак формы поведенческого акта
    § 1. «Деяние» как волевой поведенческий акт.С.
    § 2. Функция «деяния» как признака состава преступления.С.
    ГЛАВА V. Формы преступного деяния и проблемыпричиннойсвязи
    § 1. Значение причинной связи для объективной стороны состава преступления сдеяниемв форме бездействия.С.
    § 2.Причиняющаяприрода деяния.С.
    РАЗДЕЛ II. ВИДЫПРЕСТУПНЫХДЕЯНИЙ
    ГЛАВА I. Соотношение понятий "видыпреступлений" и "виды преступных деяний"
    § 1. Классификации преступлений и их уголовно-правовые функции.С.
    § 2. Понятие «виды преступного деяния».С.
    ГЛАВА II. Нападение как вид преступного деяния
    § 1. Обязательные видовые признаки «нападения» как поведенческого акта.С.
    § 2. Факультативные признаки «нападения».С.
    ГЛАВА III. «Вовлечение» и «склонение» как виды преступного деяния
    § 1. «Вовлечение» и «склонение» как виды преступного деяния в истории российского уголовного законодательства.С.
    § 2. Определение и разграничение «склонения», «вовлечения» и подстрекательства.С.
    § 3. «Склонение» и «вовлечение» вОсобеннойчасти УК РФ.С.
    ГЛАВА IV. "Организация" и "создание" как виды преступного деяния
    § 1. "Организация" и "создание" как виды преступного деяния в истории российского уголовного законодательства.С.
    § 2. «Организация» как вид деяния, предусмотренного Общей частью
    УК РФ.С.
    § 3. «Организация» как вид деяния, предусмотренного Особенной частью
    УК РФ.С.
    § 4. «Создание» как вид деяния, предусмотренного Особенной частью УК РФ.С.
    ГЛАВА У. "Уклонение" ("злостное уклонение") от исполненияобязанностикак вид преступного деяния
    § 1. "Уклонение" ("злостноеуклонение") в истории российского уголовного законодательства.С.
    § 2. «Уклонение» («злостное уклонение») как специальный виднеисполненияобязанностей.С.
    § 3. «Злостное уклонение» отисполненияобязанностей как вид преступного деяния.С.
    § 4. «Злостное уклонение» («уклонение») ототбываниянаказания как вид преступного деяния и вид уголовного проступка.С.
    § 5. Видовые признаки «злостногоуклонения от отбывания наказания» по УК РФ.С.




    Введение диссертации (часть автореферата)На тему "ФОРМЫ И ВИДЫ ПРЕСТУПНОГО ДЕЯНИЯ"


    Актуальность диссертационного исследования обусловлена комплексом насущных потребностей уголовно-правовой доктрины,законодательнойтехники и правоприменительной практики. Характеристика формпреступногодеяния («действия» и «бездействия») в российском уголовном праве не претерпел а" никаких изменений со времен господства классической школы уголовного права. Дифференциация условийпротивоправности«действия» и «бездействия» в классической российской доктрине была обусловлена пониманием преступногодеяниякак посягательства на правовую норму.
    С тех пор определение понятияпреступленияпретерпело коренные изменения, что неизбежно должно было повлечь не менее существенные изменения в догматических положениях о формах преступного деяния. Однако переработка учения опреступлениии его составе не коснулась этого вопроса, а тезис о различных условиях противоправности «действия» и «бездействия» стал аксиомой современной уголовно-правовой доктрины.
    Это, воспринимаемое как аксиома, положение все-таки требуетдоказательства, поскольку не только научные представления, но и закон не дают нам оснований слепо доверять утверждениям о различном юридическом значении форм преступного деяния. В контексте Общей части УК термины «действие» и «бездействие» используются законодателем для акцентирования внимания на том, что применение институтов Общей части не зависит от формы поведенческих актов. Употреблениезаконодателемтерминов «деяние», «действие», «бездействие» не соответствует традиционным представлениям одеяниитолько как о родовом понятии по отношении к «действию» и «бездействию». В одних случаях он использует термин «деяние» применительно к преступлению, которое возможно исключительно путем действия. В других случаях он говорит о «тех же действиях», хотяпреступлениеможет быть совершено также и путем бездействия. Таким образом,законодательопределяет признаки преступного деяния не в соответствии с классическими представлениями о его формах.
    Все это служит дополнительным аргументом в пользу необходимости выделения и теоретического обоснования понятия «виды преступного деяния».
    Посредством разграничения форм деяния в рамках современной уголовно-правовой концепции невозможно отразить в законе юридическое своеобразие отдельныхпреступлений, их групп, видов. В современных правовых условиях вопрос о «действии» и «бездействии» как формах преступного деяния стал рудиментом классической доктрины, бесполезным для нашей уголовно-правовой действительности.
    Специфика уголовно-правового содержания преступного деяния как признака объективной стороны состава преступления обеспечивается различными средствами унификации способов определениядеянийв Особенной части УК, типичных признаков и условий противоправности, не связанных с особенностями форм поведенческих актов. Однако именно этот вопрос обойден вниманием уголовно-правовой теории. В то же время унификация способов определения деяний вОсобеннойчасти УК, столь необходимая для реализации принципазаконностии обеспечения соответствия между содержанием закона и духом права, не всегда последовательно соблюдается законодателем.
    Настораживает то, что созданные на протяжении истории российского уголовного законодательства предпосылки унифицированного определения отдельных видов преступлений, выделения их универсальных признаков отринуты действующим УК. Многие термины, посредством которых в определение различных деяний привносилсяособенныйсмысл, в действующем УК используются как случайные, утратившие прежнее свое юридическое значение («неисполнениеобязанностей», «уклонение», «злостное уклонение», «организа-.ция», «создание», «склонение», «вовлечение»). Это свидетельствует о необходимости разработки вопроса о способах определения в законе деяний, отличающихся сходством типичных признаков, имеющих универсальное значение для поведенческих актов одного вида. Указанная необходимость обусловливает введение в научный оборот и научное обоснование понятия «видыпреступныхдеяний».
    Степень научной разработанности темы диссертационного исследования. Вопрос о соотношении понятий «формы» и «виды» преступного деяния ранее не был самостоятельным предметом научной разработки. Научные исследования проводились раздельно по нескольким направлениям, имеющим отношение к теме диссертационного исследования.
    Действие и бездействие как формы преступного деяния исследовались
    A.И.Бойко, A.A. Тер-Акоповым, Р.Д. Шараповым и др. Эти же вопросы в аспекте учения о составе преступления, а также общие положения учения о преступлении и составе преступления являлись предметом научной разработки, осуществленной Е.В.Благовым, Я.М. Брайниным, Б.С. Волковым, Н.Д. Дурма-новым, М.И. Ковалевым, А.П.Козловым, Н.И. Коржанским, А.Ю. Кошелевой,
    B.Н.Кудрявцевым, Н.Ф. Кузнецовой, В.Б. Малининым, A.A.Пионтковским,
    A.И.Рарогом, Г.В. Тимейко, А.Н. Трайниным, Т.В.Церетелии др.
    Общетеоретические вопросы классификации, а также проблемы классификации преступных деяний (преступлений) исследовали Н.И.Загородников, Н.Г. Кадников, А.П. Кузнецов, H.H.Маршакова, A.B. Наумов, С.С. Розова, Т.В.Цатуряни др.
    Унификация уголовно-правовых норм изаконодательнаятехника являлись предметом научных исследований А.П.Войтовича, JI.JI. Кругликова, К.К. Панько, О.В. Пычевой, J1.E. Смирновой, Е.А.Тимофеевой, О.С. Шевченко,
    B.Ф.Щепельковаи др.
    Признаки преступлений, относящихся к рассмотренным в диссертации видам преступных деяний («вовлечение», «склонение», «нападение», «организация», «создание», «уклонение», «злостное уклонение») исследовали: Э.М.Абдуллин, A.M. Багмет, Т.Б. Басова, В.Ф.Белов, C.B. Борисов, В.В. Бычков,
    P.P. Галикбаров, C.B.Дьяков, Н.Г. Иванов, A.M. Ивахненко, С.М.Ивлиев, И.А. Клепицкий, B.C. Комиссаров, Г.Л.Кригер, В.Н. Курченко, Н.В. Машинская, Е.А.Нестеров, Б.С. Никифоров, A.B. Павлинов, В.В.Палий, И.В. Пантюхина, Е.Ю. Пудовочкин, B.C.Савельева, Н.Ю. Скрипченко, И.А. Тарханов, Е.А.Тимофеева, Т.Д. Устинова, Н.П. Хайдукова, Р.Д.Шарапов, C.B. Яровая и др.
    Общие вопросы теории уголовного права, а также вопросы уголовно-правовой политики, имеющие отношение к теме диссертации получили отражение в работах A.A. Ашина и Е.В. Лошенковой, Ф.Г.Бурчака, Б.В. Волжен-кина, П.С. Дагеля, Т.В.Кленовой, Е.В. Кобзевой, В.П. Коняхина, Т.А. Лесниев-ски-Костаревой, Т.Г.Понятовской, А.Н. Тарбагаева, М.Д. Шаргородского, Н.В.Шигиной, Б.В. Яцеленко и др.
    Объектом диссертационного исследования является технико-юридические приемы определения признаков объективной стороны преступления и способов ихзаконодательногоотображения.
    Предметом диссертационного исследования служит уголовное законодательство дореволюционной России, советское и современное уголовное законодательство, российское законодательство иной отраслевой принадлежности, зарубежное уголовное законодательство, а также доктрины досоветского, советского и постсоветского периодов развития российского уголовного права.
    Цели диссертационного исследования состоят в раскрытии концептуальной природызаконодательныхи доктринальных положений о «действии» и «бездействии» как формах преступного деяния в объективной стороне состава преступления; в определении соотношения между понятиями «формы» и «виды» преступного деяния и их функционального назначения; в раскрытии уголовно-правового и технико-юридического значения понятия «виды преступных деяний» и выделении на его основе типичных универсальных признаков отдельных видов преступных деяний.
    Задачи диссертационного исследования обусловлены его целями: определитьдоктринальноепроисхождение понятия «формы преступного деяния» и их дифференциации; выявить уголовно-правовое значение «действия» и «бездействия» как форм преступного деяния; исследовать детерминистические особенности действия и бездействия как форм поведенческого акта; выяснить научную обоснованность и правовую необходимость выделения форм преступного деяния в системе признаков объективной стороны состава преступления (в частности - конкретных составов преступлений); выявить технико-юридические закономерности законодательного определения деяний в Особенной части УК и установить их правовую обусловленность; определить место понятия «виды преступных деяний» в системе научных классификаций и законодательной классификации преступлений; выявить отдельные виды преступных деяний и определить их универсальные видовые признаки; предложить способы законодательного определения и критерии уголовно-правовой оценки (дляправоприменительнойпрактики) деяний, имеющих общую видовую принадлежность; предложить формулировки законодательного определения отдельных видов деяний.
    Методология и методика диссертационного исследования включает: диалектический метод как общенаучный универсальный метода познания; частно-научные методы: исторический, формально-логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, герменевтический, гносеологический и др.
    Теоретическую основу исследования составляют труды по:
    - общей теории права (С.С.Алексеев, В.В. Лазарев, НИ. Матузов, A.C.Пиголкин, Т.Н. Радько и др,);
    - уголовному праву (E.B.Благов, Б.В. Волженкин, И.Э. Звечаровский, Н.Г.Кадников, Т.В. Кленова, М.И. Ковалев, И.Я.Козаченко, B.C. Комиссаров, В.П. Коняхин, В.Н.Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, H.A. Лопашенко, A.B.Наумов, A.A. Пионтковский, Т.Г. Понятовская, А.И.Рарог, Н.С. Таганцев, А.Н. Тарба-гаев, А.Н.Трайнин, И.Я. Фойницкий, А.И. Чучаев, М.Д.Шаргородский, Б.В. Яцеленко и др.).
    Нормативную основу исследования образуют нормы:КонституцииРФ; российского уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного,административногозаконодательства; положения иных нормативных правовых актов, а также уголовное законодательство ряда зарубежных стран (Дании, Испании, Китайкой Народной Республики, Литовской Республики, Норвегии, Польши, Республики Беларусь, Республики Болгария, Республики Казахстан, Республики Корея, Республики Молдова, Украины, Франции,ФРГ, Швейцарии, Швеции, Японии).
    Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют: опубликованнаясудебнаяпрактика с 1998 по 2011 г.г.; материалыКонституционногоСуда РФ; Верховных СудовСССР, РСФСР и РФ; Сахалинского областного суда; Южно-сахалинского городского суда за 2005 - 2011 г.г. (всего 2247 уголовных дел по ст.ст. 150, 151, 157, 162,198, 199, 209, 210, 230, 232, 240, 241, 314, 328 УК); данные статистической отчетности МинистерстваюстицииРФ и МВД РФ за 2005 - 2010 г.г.; Интернет-ресурсы.
    Научная новизна сформулированных в диссертации положений и выводов обусловлена объектом диссертационного исследования, его целями и задачами. Помимо постановки вопроса, научной новизной отличаются положения одоктринальномпроисхождении дифференциации условий противоправности «действия» и «бездействия» как форм преступного деяния; решение вопроса о целесообразности такой дифференциации на почве современной уголовно-правовой концепции. Отличаются новизной положения о детерминистических особенностях действия и бездействия. Является новой постановка вопроса о видах преступных деяний в системе научных и законодательных классификаций преступлений, а также об универсальных (типичных) признаках преступных деяний, имеющих общую видовую принадлежность.
    Положения, выносимые на защиту:
    1. Дифференциация условий противоправности «действия» и «бездействия» в классической российской доктрине была обусловлена пониманием преступного деяния какпосягательствана правовую норму. Эта дифференциация утратила свое первоначальное правовое значение в связи с концептуальным изменением в определении понятия преступления. Поэтому доктриналь-ные положения о различных условиях противоправности «действия» и «бездействия» нуждается в коррекции.
    При современном состоянии российского уголовного права нет необходимости дифференцировать юридическое содержание действия и бездействия, которые, согласно материальной сущности преступного деяния, являются лишь поведенческими формами, определяющими объективный факт проявления сознания и воли человека.
    Особые условия противоправности преступного деяния устанавливаются по волезаконодателя(в зависимости от целей уголовно-правовой охраны) как для действия, так и для бездействия. Они закономерно проявляются в тех нормах, которые отличаются спецификой объектов уголовно-правовой охраны. Чем выше степеньрегламентацииохраняемой уголовным законом сферы общественных отношений, тем меньшее значение имеет законодательная дифференциация активной и пассивной форм преступного поведения, следовательно, тем меньше необходимости в формулировании специальных условий противоправности деяния в форме бездействия.
    2. По технико-юридическим особенностям все нормы Особенной части УК, устанавливающие ответственность за бездействие, могут быть разделены на две группы.
    Особенностью норм о «нарушенииобязывающегопорядка» является то, что необходимость соблюдения обязательного порядка (правил поведения) предусматривается как общее условие противоправности деяния, благодаря чему не требуется специального указания на ту или иную конкретную юридическуюобязанностьсубъекта преступления. Достаточно простого указания на наличие обязывающего порядка. Для преступлений этой группы характерно то, что форма поведенческого акта не имеет собственного юридического значения: нарушение обязывающего порядка может выразиться как в действии, так и в бездействии.
    Вторую группу образуют нормы о «неисполненииперсонифицированной обязанности». Однако даже наличие указания на персонифицированную обязанность не всегда свидетельствует о том, что законодатель преследует цель указания на особые условия противоправности бездействия.
    3. С точки зрения состава преступления как условной юридической конструкции, определяющей необходимость уголовно-правовой реакции (наказания), объективный признак «деяние» служит исключительно для установления конкретного факта объективной действительности как внешнего проявления сознания и воли, т.е. факта включения внутренних детерминант (сознания и воли) в общий процесс взаимодействия с окружающим миром.
    Установление соответствующейобязанностиявляется тем объективным условием, которое предопределяет наличие необходимой связи междудеяниемв форме бездействия и его последствиями. Оно же характеризует и специфику механизма объективного вмешательства субъекта в общую систему взаимодействия, социальных связей.
    4. Проблема установленияпричиннойсвязи между деянием и последствиями в равной мере значима как для действия, так и для бездействия.
    Универсальный характер категории причинной связи как таковой вовсе не исключает того, что в уголовном праве признаки причинности имеют свои особенности. К признакам причинности в составах преступления с деянием в форме бездействия относится только наличие необходимой причинной связи, а признакпричиненияисключается, тогда как к признакам причинности в объективной стороне составов преступлений в форме действия относятся не только наличие причинной связи, но ипричинениепоследствий.
    Причиннаясвязь» и «причинение» - понятия, относящиеся к различным аспектам причинности. По воле законодателя уголовно-правовое значение может придаваться любому из этих аспектов в зависимости от особенностей объектов уголовно-правовой охраны, тех или иных социально-политических оснований. Однако юридическое значениепричиняющейсилы условий, необходимых для наступления последствий, не влияет на сущность и содержание самой причинной связи.
    5. В отличие от нормативной классификации преступлений (видов преступлений), имеющей исключительно правовую природу и правовые функции, виды преступного деяния представляют собой классификацию технико-юридических приемов его описания (определения) для обеспечения единообразия применения уголовного закона. Понятие «виды преступного деяния» применимо кдеяниям, выделенным на основе типичных технико-юридических приемов описания (определения) преступления вдиспозицииуголовно-правовой нормы, выражающих содержательную характеристику объективных признаков преступления и обеспечивающих терминологическую унификацию уголовного закона и единообразие правоприменительной практики.
    6. Как видовое понятие «нападение» - это внезапное агрессивно-насильственное воздействие напотерпевшегоили на охраняемые уголовным законом объекты. Факультативными признаками деяний, определяемых как нападение, являются: а) сложный характер (система поведенческих актов); б) направленностьумысла; в) цель; г) стремительность; д) опасность; е) открытость; ж) вооруженность.
    7. В действующем российском уголовном законодательстве термины «вовлечение», «склонение», «организация», «создание» используются недостаточно аккуратно: их содержание в одних случаях пересекается, в других меняется. Для устранения терминологическойнебрежностии унификации видовых признаков деяния предложено изменить редакцию ст.ст.: п. «д» ч. 1 ст. 63 и в ч. 1 ст. 242150, 205 230, 208,210, 239, 2822.
    8. В нормах российского уголовного права об организации социально по
    2 1 рицаемой, хотя и непреступной, деятельности (ст. 232, 241, 282 и 322 УК РФ) термин «организация» точно отражает организаторский характер действий субъекта преступления. Но применительно к действиям по образованию преступных объединений использование этого термина нельзя признать удачным.
    Термин «организация» пригоден для обозначения сложного комплекса (системы) действий, направленных на подготовку конкретного преступления, а также действий, инициирующих и обеспечивающих включение других лиц в занятие различными видами социально предосудительной, хотя и не преступной деятельностью. Для характеристики действий, результатом которых является появление объединения нескольких (или многих) лиц для совместногосовершенияодного или большего числа преступлений, взаконотворческойдеятельности целесообразно использовать термин «создание».
    9. Термином «уклонение» определяется оценочное понятие. Уголовнаяпротивоправностьтакого деяния не вытекает из нарушения отдельно взятой нормы, а устанавливается судом по результатам оценки всех обстоятельств дела. Специфика «уклонения» как вида преступного деяния состоит в неисполненииобязанностей, имеющем направленность умысла на избежание личных фактическихобременений, при осознании виновным конкретных юридических свойств своего поведения.
    10. «Уклонение» - специальный виднеисполненияобязанностей, налагаемых на лицо в рамках определенных правовых отношений (в том числе -различной правовой принадлежности), а «злостноеуклонение» - это универсальный видправонарушения, совершаемого субъектом обязанностей в рамках его отношений с субъектамипринуждения. Об особом правовом значении термина «злостное уклонение» можно говорить лишь тогда, когда базовое (первичное) нормативное определение имеют «простое» неисполнение обязанностей и его правовые последствия. Если такая нормативная связь отсутствует, то злостное неисполнение обязанностей - и есть «уклонение» как вид уголовнонаказуемогодеяния. В этом случае разграничение рассматриваемых понятий бессмысленно, а употребление законодателем в Особенной части УК обоих терминов является не оправданным.
    11. В Особенной части УК РФ как «уклонение», так и «злостное уклонение» являются терминами, определяющими тождественные, с уголовно-правовой точки зрения, понятия, а именно - действия (или бездействие), направленные на избежание фактических обремененийобязанностьюпри осознании субъектом юридического значения своего поведения. По этой причине все термины, использованные законодателем в Особенной части УК для определения деяний, предусмотренныхстатьями157, 177 и 1851 УК, целесообразно привести к общему термину «уклонение».
    12. Посколькунеуплаташтрафа не является, по существу, «злостнымуклонением» от отбывания наказания, целесообразно предусмотреть «неуплатуштрафа в установленный срок» в качестве основания для примененияпринудительногопорядка его взыскания вне рамок уголовной ответственности и предоставитьполномочияпо принудительному взысканию штрафа органам, ведающимисполнениемприговора.
    13. Признаки «злостногоуклонения» от отбывания наказания, предусмотренного в ч. 3 ст. 49 УК (ст.ст. 29 и 30 УЖ), ч. 4 ст. 50 (ст. 46УИК), ч. 5 ст. 53 УК (ст. 58 УИК) и ст. 531 УК (ст.60.15 УИК), не образуют системы. Такое нарушение системности в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве противоречит духу права. По существу в данном контексте связь между близкими по задачам отраслями права проявляется в том, что уголовное право поставлено в зависимость от уголовно-исполнительного.
    14. Признаки первичного правонарушения, состоящего в неисполнении обязанностейотбываниянаказания, должны определяться уголовно-исполнительным законодательством в соответствии с его задачами в зависимости от порядка и условий отбывания каждого вида наказания.Регламентация«про-уголовной» ответственности (уголовно-правовых последствий злостного уклонения отисполненияобязанностей отбывания наказания) - методологическая проблема уголовно-правовой науки и политическая задача уголовного закона.
    Теоретическая и практическая значимость исследования. Представленное диссертационное исследование содержит теоретическое обоснование системы взглядов на формы преступного деяния, существенно отличающихся от сложившейсядоктринальнойтрадиции, а также обоснование необходимости корректирования доктрины для устранения выявленного диссертационным исследованием противоречия.
    В научный оборот введено и обосновано понятие «виды преступного деяния» для обеспечения унификации законодательного определения,толкованияи уголовно-правовой оценки деяний, имеющих видовую общность.
    Сформулированные положения и выводы могут быть использованы при дальнейшей разработке как данной темы, так и смежных с ней проблем, например, проблемы детерминистической природы деяний с различными формами поведенческих актов, проблем законодательной техники, квалификации преступлений и многих других
    Результаты диссертационного исследования целесообразно применять при проведении учебных занятий по уголовному праву в высших и средних специальных учебных заведениях, а также в рамках дополнительного профессионального образования.
    Результаты диссертационного исследования способны улучшитьзаконодательнуютехнику уголовного закона и унифицировать практику его применения.
    Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация выполнялась, рецензировалась и обсуждалась на кафедре уголовного права Московской государственной юридической академии имени O.E.Кутафина.
    Материалы диссертации использовались при чтении лекций и проведении практических занятий по Общей и Особенной частям уголовного права в Юридическом институте Сахалинского государственного университета.
    Основные положения и выводы, сформулированные в диссертации, докладывалась на международных научно-практических конференциях вМГЮАимени O.E. Кутафина (2009 - 2011 г.г), на Конгрессе по уголовному праву (2009-2010 г.г.), в Львовском университетеМВДУкраины (2011 г.), в Харьковской национальной правовой академии (2011 г.). Основные положения диссертации получили отражение в трех монографиях и тридцати девяти научныхстатьях, в том числе пятнадцати - в изданиях, рекомендованныхВАК, а также в трех научно-методических пособиях.
    Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух разделов, десяти глав, двадцати семи параграфов, заключения и библиографии. Объем диссертации - 366 страниц.
  • Список літератури:
  • Заключение диссертациипо теме "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Нагаева, Татьяна Ивановна


    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    К настоящему времени в российской уголовно-правовой доктрине сложилось догматическое представление о том, что «действие» и «бездействие» являются формами преступного деяния, различающимися по своей правовой сущности, юридическим признакам и, следовательно, критериям уголовно-правовой оценки (условиямпротивоправности). В этом контексте «формыпреступногодеяния» - уникальный примердоктринальнойпреемственности, поскольку их характеристика в российском уголовном праве не претерпела никаких изменений со времен господства классической школы уголовного права. Современная уголовно-правовая наука впитала немало позитивных идей дореволюционного уголовного права. Но в данном случае означенную выше традицию вряд ли можно считать позитивной.
    Как было установлено, дифференциация условий противоправности «действия» и «бездействия» в классической российской доктрине была обусловлена пониманием преступногодеяниякак посягательства на правовую норму. С тех пор определение понятияпреступленияпретерпело коренные изменения, что неизбежно должно было повлечь не менее существенные изменения в догматических положениях о формах преступного деяния. Однако переработка учения опреступлениии его составе не коснулась этого вопроса, а тезис о различных условиях противоправности «действия» и «бездействия» стал аксиомой современной уголовно-правовой доктрины. Как было установлено, это, воспринимаемое как аксиома, положение все-таки требуетдоказательства, поскольку не только научные представления, но и закон, не дают нам оснований слепо доверять утверждениям о различном юридическом значении форм преступного деяния.
    Употребление в УК терминов «действие» и «бездействие» по смыслу закона означает не разграничение обозначаемых ими понятий, а ихуголовноправовоетождество. Посредством разграничения форм деяния в рамках современной уголовно-правовой концепции невозможно отразить в законе юридическое своеобразие отдельныхпреступлений, их групп, видов. Этой цели служат различные средства унификации способов определениядеянийв Особенной части УК, типичных признаков и условий противоправности, не связанных с особенностями форм поведенческих актов.
    По этой причине настоящая работа делится на два раздела, содержание которых контрастно проявляет различие между понятиями «формы» и «виды»преступныхдеяний.
    В первом разделе проводится исследование догматических представлений формах преступного деяния, их происхождение и современное состояние, а также научная и практическая целесообразность характеристики форм деяния при установлении признаков состава преступления.
    Во втором разделе работы представлены лишь избранные виды преступных деяний, природные признаки которых обойдены вниманием уголовно-правовой теории. Они рассматриваются в пяти главах, структура которых и объем содержащейся в них информации (анализ зарубежного законодательства и эмпирических данных) различаются в той мере, в какой это необходимо для разрешения наиболее острых вопросов теории, совершенствования законодательства иправоприменительнойпрактики.
    Классическое учение опреступномдеянии условно можно представить в виде схемы теоретических посылок.Деяние- это посягательство на правовую норму. В силу этого оно наделяется собственными (присущими ему) юридическими свойствами («входит в группу юридических отношений и занимает в этой группе самостоятельное место»). Присущиедеяниююридические свойства (в силу особенностей правовой нормы) проявляются в его формах - действии,бездействииили смешанной форме. Таким образом, можно утверждать, что действие и бездействие должны были трактоваться (и трактовались) как юридические формы преступного деяния.
    Представление о сущности деяния при материальном определении понятия преступления должно отличаться от классического понимания в такой же мере, в какой различаются формальное и материальное определения понятия преступления. Если категория «преступление» не имеет формальной сущности, то и деяние как объективный элементвмененияне связано формальными юридическими признаками. Следовательно, его формы не могут обладать собственными юридическими свойствами.
    Согласно норматиеистской трактовке, формы деяния - это юридическое действие и юридическое бездействие. В контексте материального определения понятия преступления формы деяния - это фактическое активное или пассивное поведение человека, которые не отражают юридических свойств деяния и не имеют собственных юридических признаков. Действие и бездействие как поведенческие формы лишь определяют материальный факт проявления воли человека.
    Характеристика понятия преступления как некой синтетической категории, которая является формальной и материальной в одно и то же время, отражает лишь стремление ученых к созданию новой уголовно-правовой концепции, отличной от тех, которые определяли системы классического и советского уголовного права России. При современном состоянии российского уголовного права нет оснований для дифференциации юридического содержания действия и бездействия, которые, согласно материальной сущности преступного деяния, являются лишь поведенческими формами, определяющими материальный факт проявления сознания и воли человека.
    Особенность традиционного (в наши дни)доктринальноготолкования заключается в том, что в случае несовпадения фактического и юридического содержания поведенческого акта форма деяния в объективной стороне конкретного состава преступления определяется на основе нормативного критерия. По существу, это означает, что деяние, как признак объективной стороны состава преступления, в целом определяется как юридическое поведение.
    Вопреки распространенному мнению,Особеннаячасть УК РФ содержит множество норм, согласно которым наличие определеннойобязанностиявляется условием противоправности не только бездействия, но и действия. Наличие обязанности является условием противоправности и тех деяний, которые имеют смешанную форму. Для выводов о юридической специфике активной и пассивной форм поведения нет достаточных оснований. Особые условия противоправности преступного деяния устанавливаются по волезаконодателя(в зависимости от целей уголовно-правовой охраны), как для действия, так и для бездействия.
    По смыслу норм о нарушенииобязывающегопорядка, уголовную ответственность несет всякое лицо, включенное в подчиненную ему систему и допустившее его нарушение. В нормах о нарушении обязывающего порядка обязанности субъекта преступления не персонифицированы.
    Вторую группу образуют нормы онеисполненииперсонифицированной обязанности. Именно на этих нормах основывают свои выводы те ученые (а их большинство), которые считают, что наличие юридической обязанности является отличительным имманентным юридическим свойством бездействия как формы общественно опасного деяния (специфическим условием его противоправности). Можно предположить, что персонифицированнаяобязанностьи является тем исключительным условием противоправности, которое отличает бездействие от уголовно-правового действия. В таком случае эта группа преступлений должна существенно отличаться по своей юридической сути от той, которая была рассмотрена выше. Однако это предположение не подтверждается. Во многих случаяхзаконодательперсонифицирует обязанности субъекта преступления (в форме бездействия), относящегося к нарушениям обязывающего порядка. Речь нужно вести не о специфике юридических свойств действия и бездействия, не об особенностях их противоправности, а о том, что в отдельных случаях в силу особенностей объектов уголовно-правовой охраны наличие определенной обязанности как условие противоправности деяния являются общими для обеих его форм. В других случаях ответственность за бездействие требует специального обоснования.
    Состав преступления, как и другие институты уголовного права, является критерием оценки юридического значения факта социальной действительности, обеспечивающим связь между уголовно-правовыми категориями «преступление» и «наказание». Он служит предметному воплощению категории «уголовная ответственность».
    При характеристике деяния как признака объективной стороны состава преступления можно говорить о его общественной опасности и противоправности лишь как о социально-политических свойствах деяния. Однако не они являются существенными с точки зрения правовой функции состава преступления. Поскольку состав преступления является институтом уголовного права, исполняющимслужебнуюроль, его функция является не уголовно-политической, а конкретно-юридической, обеспечивающей предметное воплощение уголовно-правовой категории в социально-правовой действительности. Однако с этой точки зрения, состав преступления является институтом, обслуживающим не понятие преступления, а другую категорию - ответственность.
    Поэтому концептуальная связь между двумя институтами (преступлениеми составом преступления) в функциональном плане проявляется еще меньше, так как оба эти института обслуживают, хотя и взаимосвязанные, но различные уголовно-правовые категории. Таким образом, признаки преступления и признаки состава преступления относятся к разнопорядковым уголовно-правовым институтам. Общественная опасность ипротивоправность- признаки, относящиеся к понятию (или институту) «преступление».
    Характеристика деяния как признака состава преступления должна ставиться в зависимость от его категориальной принадлежности и конкретно-юридической функции. Конкретно-юридическая функция состава преступления, как уже отмечалось, состоит в том, что он определяет наличие юридического факта, лежащего в основании уголовной ответственности, т.е. констажирует необходимость применения предусмотренного закономнаказанияза конкретное преступление, совершенное конкретным лицом.
    Независимо от того, в какой поведенческой форме (активной или пассивной) совершаетсяпреступноедеяние, оно всегда является юридическим действием - вот, что определяет юридическое свойство деяния. Таким образом, если говорить о юридических свойствах действия и бездействия, то приходится признать, что, как действие, так и бездействие, обладают одним юридическим свойством - они являются юридическим действием.
    С точки зрения юридического факта, не имеет значения форма поведенческого акта (активная или пассивная). Юридическое действие является жизненным фактом лишь постольку, поскольку в нем проявляется сознание и воля конкретного лица. Поэтому для констатации факта деяния необходимо установить лишь наличие сознательного и волевого проявления. В силу этого существенное значение имеет исследование не юридической, а детерминистической природы действия и бездействия как форм поведенческого акта.
    Поведенческий акт как внешнее жизненное обстоятельство нельзя определить признакамивины. У деяния и вины как признаков, относящихся к различным элементам условной юридической конструкции (составу преступления), различные функции.
    Объективное содержание жизненной ситуации преступления нуждается в наличии самого поведенческого акта, факта «содеяния», который на языке уголовного процесса называется «событием» преступления (ст. 24УПКРФ). Оценка его общественно опасного ипротивоправногохарактера обусловлена содержанием других признаков состава преступления (объекта, предмета, способа, вины, мотива и цели субъекта и т.д.). Для обоснования ответственности необходимо, чтобы в результате свободного выбора варианта поведения субъект включился в процесс взаимодействия. Это включение как поведенческий акт и есть объективный признак возникновения новых (уголовно-правовых) отношений ответственности.
    С точки зрения состава преступления как условной юридической конструкции, определяющей необходимость уголовно-правовой реакции (наказания), объективный признак «деяние» служит исключительно установлению факта действительности как внешнего проявления сознания и воли, т.е. факта включения внутренних детерминант (сознания и воли) в общий процесс взаимодействия с окружающим миром и социумом.
    Детерминистические особенности действия и бездействия, как представляется, имеют существенное значение для характеристики деяния как признака объективной стороны состава преступления постольку, поскольку при этих формах деяния взаимодействие человеческого поведения с окружающим миром осуществляется посредством различных механизмов.
    Проблемы установленияпричиннойсвязи между деянием и последствиями одинаково значимы как для действия, так и для бездействия. Применительно кбездействиюони имеют специфику. «Причинная связь» и «причинение» - понятия, относящиеся к различным аспектам причинности. Позаконодательномуусмотрению, уголовно-правовое значение может придаваться любому из этих аспектов в зависимости от особенностей объектов уголовно-правовой охраны, тех или иных социально-политических оснований. Однако юридическое значениепричиняющейсилы условий, необходимых для наступления последствий, не влияет на сущность и содержание самой причинной связи.
    Природа причинной связи при бездействии является не физической, а системно-программной. Бездействие включено в цепьпричинноговзаимодействия, но не является конечным звеном в этой цепи, а связано с последствием через другие звенья.
    При неизменности причинной связи как таковой, в уголовном праве имеют особенности признаки причинности. К признакам причинности в составах преступления сдеяниемв форме бездействия относится только наличие необходимой причинной связи, а признакпричиненияисключается. К признакам причинности в объективной стороне составов преступлений в форме действия относятся как наличие причинной связи, так и причинение последствий.
    Унификация преступлений - социально-политическая суть приемазаконодательнойтехники. Дифференциация уголовной ответственности - цель его применения. Классификация преступлений - форма текстуального отображения (технико-юридическая форма) унификации преступлений как средства дифференциации ответственности за ихсовершение.
    Предметом подобной унификации служит преступление как социально-правовой феномен. Таким образом, и сама классификация преступлений есть не что иное, как результат оценки социально-правовой сущности преступлений в целях дифференциации их уголовно-правового значения (ответственности). В Общей иОсобеннойчастях УК РФ предусмотрено несколько таких классификаций. Они имеют общее основание (преступление как социально-правовой феномен), а различаются в зависимости от критерия:
    - в зависимости от характера и степени общественной опасности выделяются категории преступлений (ст. 15 УК);
    - в зависимости от формы вины законодатель различаетумышленныеи неосторожные преступления;
    - по степени реализации преступногоумыслапреступления делятся на оконченные инеоконченные(ст. 30 УК);
    - по объекту уголовно-правовой охраны классифицированы преступления в Особенной части УК;
    - по характеру общественной опасности законодатель выделят преступленияэкстремистскойнаправленности (ч. 1 ст. 2821), террористическую деятельность (ч. 1 ст. 2051) и пр.
    В отличие от нормативной классификации преступлений (видов преступлений), имеющей исключительно правовую природу и правовые функции, виды преступного деяния представляют собой классификацию технико-юридических приемов его описания (определения) для обеспечения единообразия применения уголовного закона.
    Эффективность уголовно-правового регулирования может обеспечиваться унификацией не только уголовно-правовых норм и понятий, но также текстуальных форм. Этим достигается единообразие значенийзаконодательныхтекстов и, следовательно, единообразие ихтолкования. С точки зрения текстуальных форм, в объективной стороне конкретных составов преступлений выделяются наиболее часто встречающиеся, повторяющиеся приемы отображения признаков деяния. Точнее сказать: встатьяхОсобенной части УК законодатель использовал ограниченное число типичных терминов (или стилистических приемов) для определения признаков деяния. Законодатель обречен на обобщение признаков деяния в типичных способах их описания, поскольку такое обобщение есть необходимое условие формулирования уголовно-правовой нормы (и уголовно-правовогозапрета- в частности).
    Унифицированные способызаконодательногоописания признаков деяния служит основанием для унификации способов их толкования.
    Отождествление понятий «нападение» и «насилие» нельзя признать обоснованным.Насильственныйхарактер является одним из свойств нападения, имманентно присущих ему как особой разновидности преступного деяния (поведенческого акта). Как видовое понятие «нападение» - это внезапное агрессивно-насильственное воздействие напотерпевшегоили на охраняемые уголовным законом объекты. Факультативными признаками деяний, определяемых как нападение, являются: а) сложный характер (система поведенческих актов); б) направленность умысла; в) цель; г) стремительность; д) опасность; е) открытость; ж) вооруженность. Определение значения термина "нападение" иуяснениесодержания обозначаемого им понятия, как уже отмечалось, необходимо не только с уголовно-правовой, но также собщеправовойточки зрения. Однако для однозначности его трактовки не требуется законодательной дефиниции.
    Споро целесообразности или нецелесообразности перечисления в законе видовподстрекательскихдействий носит чисто догматический характер, и может быть решен не теоретическими аргументами, а только волей законодателя. Независимо от того, как описываетсяподстрекательствов законе, теория уголовного права исудебнаяпрактика всегда исходили и исходят из необходимости устанавливать по каждому уголовномуделу, каким конкретно способом подстрекатель воздействовал на исполнителя и ксовершениюкакого конкретного преступления он его склонял. Судебная практика понимает склонение как активные действия, представляющие собой психическое или физическое воздействие на другое лицо, побуждающие его к совершению конкретного преступления.
    Вовлечениенесовершеннолетнегов совершение преступления представляет собой специальный видподстрекательства. В новой формулировке вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления для его обозначения более подходящим представляется термин «склонение», независимо от того, был линесовершеннолетнийсклонен к совершению одного или большего числа преступлений.
    Термин «организация» пригоден для обозначения сложного комплекса (системы) действий, направленных на подготовку конкретного преступления, а также действий, инициирующих и обеспечивающих включение других лиц в занятие различными видами социально предосудительной, хотя и непреступнойдеятельностью. Для характеристики действий, результатом которых является появление объединения нескольких (или многих) лиц для совместногосовершенияодного или большего числа преступлений, взаконотворческойдеятельности целесообразно использовать термин «создание».
    Термином «уклонение» определяется оценочное понятие. Уголовная противоправность такого деяния не вытекает из нарушения отдельно взятой нормы, а устанавливается судом по результатам оценки всех обстоятельств дела. Специфика «уклонения» как вида преступного деяния состоит в неисполненииобязанностей, имеющем направленность умысла на избежание личных фактическихобременений, при осознании виновным конкретных юридических свойств своего поведения.
    Уклонение» - специальный виднеисполненияобязанностей, налагаемых на лицо в рамках определенных правовых отношений (в том числе, различной правовой принадлежности), а «злостноеуклонение» - это универсальный видправонарушениясубъекта обязанностей в рамках его отношений с субъектамипринуждения. Об особом правовом значении термина «злостное уклонение» можно говорить лишь тогда, когда базовое (первичное) нормативное определение имеют «простое»неисполнениеобязанностей и его правовые последствия. Если такая нормативная связь отсутствует, то злостное неисполнение обязанностей - и есть «уклонение» как вид уголовнонаказуемогодеяния. В этом случае разграничение рассматриваемых понятий бессмысленно, а употреблениезаконодателемв Особенной части УК обоих терминов является не оправданным.
    В Особенной части УК РФ как «уклонение», так и «злостное уклонение» являются терминами, определяющими тождественные, с уголовно-правовой точки зрения, понятия, а именно - действия (или бездействие), направленные на избежание фактических обремененийобязанностьюпри осознании субъектом юридического значения своего поведения. По этой причине целесообразно привести все термины, использованные законодателем в Особенной части УК для определения деяний, предусмотренныхстатьями157, 177 и 1851 УК к общему термину «уклонение».
    Посколькунеуплаташтрафа не является, по существу, «злостнымуклонением» от отбывания наказания, целесообразно предусмотреть в качестве основания для примененияпринудительногопорядка взыскания штрафа его «неуплату» в установленный срок, распространив этот порядок наисполнениенаказания в виде штрафа, назначенногоприговоромсуда в качестве, как основного, так и дополнительного наказания.
    Признаки «злостногоуклонения» от отбывания наказания, предусмотренного в ч. 3 ст. 49 УК (ст.ст. 29 и 30УИК), Ч. 4 ст. 50 (ст. 46 УИК), ч. 5 ст. 53 УК (ст. 58 УИК) и ст. 531 УК (ст.60.15 УИК), не образую системы. Такое нарушение системности в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве противоречит духу права. По существу в данном контексте связь между близкими по задачам отраслями права проявляется в том, что уголовное право поставлено в зависимость от уголовно-исполнительного.
    Признаки первичного правонарушения неисполнения обязанностейотбываниянаказания должны определяться уголовно-исполнительным законодательством в соответствии с его задачами в зависимости от порядка и условий отбывания каждого вида наказания.Регламентация«проуголовной» ответственности - методологическая проблема уголовно-правовой науки и политическая задача уголовного закона.




    Список литературы диссертационного исследованиядоктор юридических наук Нагаева, Татьяна Ивановна, 2012 год


    1.КонституцияРФ, конституционные законы РФ и международно-правовые акты
    2. Конституция Российской Федерации // "Собрание законодательства РФ", 26.01.2009, N 4, ст. 445.2. "О военном положении". Федеральныйконституционныйзакон от 30.01.2002 N 1-ФКЗ// "Собрание законодательства РФ", 04.02.2002, N 5, ст. 375.
    3. ВоздушныйкодексРоссийской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 06.12.2011 N 409-ФЗ) // "Собрание законодательства РФ", 24.03.1997, N 12, ст. 1383.
    4. ВоинскийартикулПетра I (1715 г.) // Российское уголовное законодательство Х-ХХ веков: В 9 томах. М., 1985. Т. 4.
    5. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 N 24-ФЗ (ред. от 07.11.2011 N ЗОЗ-ФЗ и от 07.11.2011 N 305-Ф3) // "Собрание законодательства РФ", 12.03.2001, N 11, ст. 1001.
    6. О ведомственной охране. Федеральный закон от 14.04.1999 N 77-ФЗ (ред. от 27.06.2011) // "Собрание законодательства РФ", 19.04.1999, N 16, ст. 1935.
    7. О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации. Федеральный закон от 06.02.1997 N 27-ФЗ (ред. от 05.04.2011) Федеральный закон от 06.02.1997 N 27-ФЗ (ред. от 05.04.2011) // "Собрание законодательства РФ", 10.02.1997, N 6, ст. 711.
    8. О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации. Федеральный закон от 31.07.1998 N 155-ФЗ (ред. от 21.11.2011) // "Собрание законодательства РФ", 21.12.1998, N 51, ст. 6273.
    9. О Государственной границе Российской Федерации. Закон РФ от 01.04.1993 N 4730-1 (ред. от 07.12.2011) // "ВедомостиСНД и ВС РФ", 29.04.1993, N 17, ст. 594.
    10. О государственной охране. Федеральный закон от 27.05.1996 N 57-ФЗ (ред. от 08.12.2011) // "Собрание законодательства РФ", 27.05.1996, N 22, ст. 2594.
    11. О мерах борьбы спреступностьюнесовершеннолетних. Постановления ЦИК иСНКСССР от 7 апреля 1935 г. // СЗСССР. 1935, № 19. Ст. 155156.
    12. Омилиции. Закон РФ от 18.04.1991 N 1026-1 (ред. от 27.07.2010) // "ВедомостиСНДи ВС РСФСР", 18.04.1991, N 16, ст. 503.
    13. О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации. Федеральный закон от 26.02.1997 N 31-Ф3 (ред. от 09.03.2010) // "Собрание законодательства РФ", 03.03.1997, N 9, ст. 1014,
    14. Ополиции. Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // "Собрание законодательства РФ", 14.02.2011, N 7, ст. 900.
    15. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. Федеральный закон от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ // СЗ Ф. 1996. № 34. Ст. 4029.
    16. Опротиводействииэкстремистской деятельности. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 28.04.2008) // «Собрание законодательства РФ». 2002. № 30. Ст. 3031.
    17. ОратификацииКонвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химическогооружияи о его уничтожении. Федеральный закон от 05.11.1997 N 138-Ф3 // "Собрание законодательства РФ", 10.11.1997, N45, ст. 5138.
    18. О содержании подстражейподозреваемых и обвиняемых всовершениипреступлений. Федеральный закон от 15.07.1995 N ЮЗ-ФЗ (ред. от 03.12.2011) // "Собрание законодательства РФ", 17.07.1995, N 29, ст. 2759.
    19. О статусе военнослужащих. Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 27.10.2008) // Собрание законодательства РФ, N 22, 01.06.1998, ст. 2331.
    20. Осудебныхприставах. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // "Собрание законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3590.
    21. О федеральнойфельдъегерскойсвязи. Федеральный закон от 17.12.1994 N 67-ФЗ (ред. от 02.03.2007) // "Собрание законодательства РФ", 19.12.1994, N34, ст. 3547.
    22. О частнойдетективнойи охранной деятельности в Российской Федерации. Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 03.12.2011) // "Ведомости СНД РФ и ВС РФ", 23.04.1992, N 17, ст. 888.
    23. Обадминистративномнадзоре за лицами, освобожденными из местлишениясвободы. Федеральный закон от 06.04.2011 N 64-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, N 15, ст. 2037.
    24. Обисключительнойэкономической зоне Российской Федерации. Федеральный закон от 17.12.1998 № 191-ФЗ (ред. от 21.11.2011) // "Собрание законодательства РФ", 21.12.1998, N 51, ст. 6273.
    25. Обисполнительномпроизводстве. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 6 января 2012 г.) // "Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, № 41, ст. 4849.
    26. Об обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением. Федеральный закон от 07.05.2009 N 92-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 17.07.1995, N 29, ст. 2759.
    27. Оборужии. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // "Собрание законодательства РФ", 16.12.1996, N 51, ст. 5681.
    28. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовныенаказанияв виде лишения свободы. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 (ред. от 03.12.2011) // "Ведомости СНД и ВС РФ", 19.08.1993, N 33, ст. 1316.
    29. Положение об административномнадзореорганов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишениясвободы. Утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. // ВедомостиВерховногоСовета СССР, 1966, № 30, ст. 597.
    30. Руководящие начала по уголовному правуРСФСР. Постановление НКЮ 12 декабря 1919 г. // Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917 1952 г.г. М., 1953.
    31. Соборноеуложение1649 г. // Российское законодательство Х-ХХ вв. Т. 3. Акты Земских соборов. М., 1985.
    32.Таможенныйкодекс Российской Федерации от 28.05.2003 N 61-ФЗ (ред. от 1 июля 2010) // "Ведомости СНД РФ и ВС РФ", 05.08.1993, N 31, ст. 1224.
    33. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (03.12.2011 N 378-Ф3) // "Собрание законодательства РФ", 13.01.1997, N2, ст. 198.
    34. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // СУ РСФСР. 1922, № 15. Ст.153.
    35. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // СУ РСФСР. 1926, № 80. Ст.600.
    36. Уголовный кодекс РСФСР: Спостатейнымиматериалами. М.: Юрид. лит., 1983.
    37. Уголовный кодекс Дании. М.: Изд-воМГУ, 2001.
    38. Уголовный кодекс Испании. М.: Изд-во МГУ, 1998.
    39. Уголовный кодекс Латвийской Республики. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001.
    40. Уголовный кодекс Литовской Республики. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001.
    41. Уголовный кодекс Норвегии. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003.
    42. Уголовный кодекс Республики Армения. Официальное издание. Ереван, 2008.
    43. Уголовный кодекс Республики Беларусь. Минск: Изд-во «Амал-фея», 2008.
    44. Уголовный кодекс Республики Болгария. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001.
    45. Уголовный кодекс Республики Казахстан. Алматы: Изд-во «Бас-па», 2001
    46. Уголовный кодекс Республики Корея. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004.
    47. Уголовный кодекс Республики Молдова. Кишенев: Изд-во «Е1епа-УЛ.», 2008.
    48. Уголовный кодекс Республики Польша. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001.
    49. Уголовный кодекс Таиланда. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2005.
    50. Уголовный кодекс Франции. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002.
    51. Уголовный кодексФРГ. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003.
    52. Уголовный кодекс Швеции М.: Изд-во МГУ, 2000.
    53. Уголовный кодекс Японии. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002.
    54. Уложение онаказанияхуголовных и исправительных 1845 г. // Свод законов Российской империи. Т. 15. СПб, 1912.1.УказыПрезидента РФ
    55. Вопросы гражданской обороны Российской Федерации (вместе с "Положением о Войсках гражданской обороны Российской Федерации").УказПрезидента РФ от 27.05.1996 N 784 (ред. от 08.05.2005) // "Собрание законодательства РФ", 27.05.1996, N 22, ст. 2671.
    56. Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. 12.07.2008 N Пр-1440) //СПСКонсультантПлюс (документ опубликован не был).
    57. Об утверждении Статуса ордена Святого Георгия, Положения о знаке отличия Георгиевском Кресте и их описаний. УказПрезидентаРФ от 08.08.2000 N 1463 (ред. от 12.08.2008) // "Собрание законодательства РФ", 28.08.2000, N 35, ст. 3552.
    58. Ведомственные нормативные акты
    59.АбанинМ.В. ответственность за преступления в сфере налогообложения // "Право и экономика". 2004. № 2.
    60.АбдуллинЭ.М. Замена наказания в уголовном праве России (юридическая природа, виды, характеристика) / Отв. ред. А.И.Чучаев.- Ульяновск, 2008.
    61.АгаповП.В. Проблемы противодействия организованнойпреступнойдеятельности. М., 2009.
    62.АгаповП.В. Уголовно-правовое, криминологическое и социально-политическое исследованиебандитизма. Автореф. дис. . канд.юрид. наук. Саратов, 2002.
    63.АлексеевС.С. Общая теория права. В двух томах. Т. II. М., 1982.
    64.АлексеевС.С. Правовые средства: постановка проблем, понятие, классификация // Советское государство и право. 1987. № 6.
    65.АшинA.A., Лошенкова Е.В. Общие вопросы ответственности в уголовном праве: монография / A.A. Ашин, Е.В.Лошенкова.- Владимир, 2008.
    66.АшитовЗ.О. Социалистическая законность и квалификацияпреступлений. Алма-Ата, 1983.
    67.БагметA.M., Бычков В.В. Уголовно-правовая характеристика массовых беспорядков. М., 2009.
    68.БаршевЯ.И. О влиянии обычая, практики, законодательства и науки на развитие уголовного права, в особенности русского права. СПб, 1846;
    69.БасоваТ.Б. Уголовная ответственность задолжностныепреступления: правотворчество и правоприменение в условияхадминистративнойреформы Российской Федерации. Владивосток, 2005.
    70.БезверховА.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002.
    71.БеловВ.Ф. Преступления против семьи инесовершеннолетнихв аспектах de lege lata и de lege ferenda. M., 2002.
    72.БеляковаН.И. Злостное уклонение ототбываниянаказания в виде обязательных работ// Право и общество. Сборник науч. трудов. Архангельск, 2009.
    73.БернерА.Ф. Учебник уголовного права. Части Общая иОсобенная. Т. 1. Часть Общая. СПб., 1865.
    74.БеспаловГ.И. Действие. Психологические механизмы визуального мышления. М., 1984.
    75.БикеевИ.И., Латыпова Э.Ю. Ответственность запреступленияс двумя формами вины. Казань, 2009.
    76. Билявский Л.А.,РубиновскийА.Л. Уложение о наказаниях уголовных иисправительных1845 г. СПб., 1902.
    77.БлаговЕ.В. О понятии преступления //Противодействиепреступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты. Материалы III Российского Конгресса уголовного права, состоявшег
  • Стоимость доставки:
  • 230.00 руб


ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ОСТАННІ СТАТТІ ТА АВТОРЕФЕРАТИ

ГБУР ЛЮСЯ ВОЛОДИМИРІВНА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА